Римские договоры

Несмотря на многовековой процесс изучения наследия Древнего Рима, предмет римского права остается актуальным и по сей день. Значение римского права проявилось и проявляется до сих пор в самом феномене его восприятия как основы национального права во всем мире.

Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отношений простых товаровладельцев (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство).

Особенно большое значение имеют те правомерные действия, которые направлены на установление, изменение или прекращения права обязанностей (так называемые сделки).

Римские юристы не разрабатывали общей концепции сделки, они знали лишь несколько конкретных договоров.

Контракт — это уникальное юридическое средство, порожденное общей заинтересованностью сторон в заключении контракта и его правильном исполнении.

Поскольку в этой статье типы контрактов и их характеристики будут обсуждаться отдельно, представляется целесообразным понимать слово «контракт» как двустороннюю законную сделку, волю сторон которой направлено на установление обязательства.

Итак, наиболее важное :

1. Понятие договора в Римском частном праве

В наидревнейшем римском праве термины contrahere, contractus еще не обозначали один из источников возникновения обязательства, т.е. правоотношения, в силу которого определенный субъект обязан произвести в

пользу другого субъекта определенные действия имущественного характера, а лишь указывали на сами обязательственные узы, на те узы, которые происходят из законного действия, из юридической сделки, которая определяется здесь как contractus.

В классической юриспруденции, на основании опыта полученного из обязательственных сделок в рамках ius gentium (права народов), в которых обязательство возникает из взаимного согласия двух сторон, стало постепенно формироваться представление, что во всякой двусторонней сделке делового

оборота силой, создающей обязательство, является »соглашение» достигнутое между сторонами. В одних случаях для возникновения обязательства достаточно одного такого соглашения, в других же (в сделках ius civile т.е. частного квиритского права, частного пр

12 стр., 5615 слов

Договора купли-продажи в зарубежном праве

... порядке расчетов и т.д. 1. США. Договор купли-продажи В американском праве институт купли-продажи товаров именуется несколько иначе, чем в праве стран континентальной Европы. Статья 2 называется «Sales» - «Продажи» или «Продажа», этим же термином оперируют ...

ава римских граждан) необходимо, чтобы оно было облечено в торжественную форму или сопровождалось исполнением

определенных действий.

В конце классической эпохи contrahere, contractus начинают приобретать новое, субъективное значение »согласиться, соглашение» и относиться к лишь обязательствам, возникающим по соглашению сторон, но в тоже время больше не применяются к прочим обязательствам, возникающим в результате хотя и законного действия, но о котором стороны не договаривались.

В этом новом значении «контракт как источник обязательства» термин контракт был принят Ассамблеей Юстиниана и современной юридической наукой.[1]

Контракт, поскольку он является юридической сделкой (а если точнее, двусторонней», юридической сделкой), подчиняется всем правилам, относящимся к сделкам, в том, что касается дееспособности сторон, существенных, естественных, привходящих элементов сделки, причин ее

недействительности, конвалидации, представительства.

Договор — это наиболее распространенный вид сделок. Только некоторые односторонние сделки не считаются контрактами. Как и в любом бизнесе, контракт — это акт воли, но он имеет свои внутренние характеристики, это не отдельное волевое действие двух или более людей, а единое волеизъявление.

Общее понятие сделки в римском праве не разработано, что в силу его казуистичности вполне естественно. Между тем правовое регулирование

сделок составляло важнейшую задачу римских юристов.

Разделение сделок на возмездные и безвозмездные, односторонние и двусторонние, условные и безусловные, влияние формы волеизъявления на действительность сделки и многие другие нормы, лежащие в основе современной доктрины сделок, пришли к нам из римского закон.

2. Классификация договоров.

Контракты можно классифицировать по-разному, некоторые из возможных классификаций явно переданы нам римлянами, другие имеют современную формулировку, но уже скрыты в системе римских юристов. Многие ссылаются на тот факт, что, поскольку контракт является подтипом юридической сделки, к нему, очевидно, применимы те же различия и классификации, что и к сделкам.1 Поэтому возможно различение контрактов:

1) торжественные и неторжественные

2) казуальные и абстрактные

3) возмездные и безвозмездные

4) stricti iuris и bonae fidei, в соответствии с типом иска, который возникал на их основании

5) iuris civilis и iuris gentium, в зависимости от правопорядка, признававшего их в качестве источника обязательства

Система договоров в Древнем Риме была своеобразной и довольно сложной. Дело в том, что в римском праве в силу своей консервативности признание принципа касалось лишь некоторых видов договоров.

4 стр., 1841 слов

Расторжение трудового договора по соглашению сторон

... возможность расторжения трудового договора по соглашению сторон. Напротив, в ней подчеркивается, что по соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут в любое время. Для расторжения трудового договора по соглашению сторон необходимы ... и частно-правовой (договорный). Для трудового права характере Система трудового права - это совокупность юридических норм, образующих единое предметное целое ...

Следовательно, для юридической силы договоров необходимо не только согласие сторон, но и соблюдение договоров определенного типа.

Из этого возникло основное деление договоров на:

. контракты (типичные договоры, признанные цивильным правом)

. пакты (неформальные соглашения, неподходящие ни под какой тип и, стало быть, не имеющие исковой защиты).

Основные типы контрактов в зависимости от causa obligandi (или момента возникновения обязательства):

1. Реальные контракты, в этих контрактах обязательство, объектом которого является возвращение полученной вещи или ее эквивалента не может возникнуть

иначе как в результате передачи res (вещи) от кредитора должнику. Контракт совершается посредством datio, т.е. передачи вещи в собственность.

2. Устные контракты, контракты, которые устанавливают обязательства на словах, то есть они имеют юридическую силу с момента произнесения слов.

3. Буквальное обязательство в этих контрактах проистекает из того факта, что создается определенная письменная форма.

4. Консенсуальные. В них обязательство возникает из простого соглашения, достигнутого сторонами.

5. Безымянный Под влиянием насущных потребностей хозяйственной жизни стали появляться новые контракты, подлежащие правовой защите гражданским законодательством. Римские юристы свели эти вновь образованные договоры в одну группу,

получившую впоследствии название безымянных контрактов.

6. Пакты. Контрактам противопоставлялись соглашения, которые, как правило, не пользовались правовой защитой. Категория соглашений включает множество соглашений, выходящих за рамки контрактов, защищенных ius civile.

В связи с расширением оборота гражданского населения некоторые пакты получили юридическую защиту. В преторском эдикте, либо путем присоединения их (в качестве оговорки) к какому-либо контракту, либо путем признания в императорском законодательстве.

Таким образом, все соглашения, известные римскому праву, можно свести к 6 группам: устные, буквальные, реальные, согласованные, анонимные и юридически защищенные соглашения.

Далее, о них подробнее.

Контракты.

Контрактом (по терминологии классического права) считался договор, признанный цивильным правом и снабженный исковой защитой.

В эту категорию были отнесены лишь известные виды договоров, в древнейшую эпоху – исключительно формальные, в классическую эпоху также и некоторые (но опять-таки исчерпывающим образом означенные) неформальные

3 стр., 1420 слов

Литеральные контракты

... виды прав на чужие вещи. В римском праве могли существовать права как на свои, так и на чужие вещи. Подразумевалось, что собственность принадлежит определенному ли ц у, н Определение обязательства. Обязательственное право является ...

договоры.

3.1. Вербальные контракты.

Вербальным договором назывался контракт, устанавливающий обязательство словами (verbis), т.е. договор, получающий юридическую силу посредством и с момента произнесения известных фраз.

3.1.1.Стипуляция (Stipulatio).1

Стипуляцией назывался устный договор, заключаемый посредством вопроса будущего кредитора (centum dare spondes? – обещаешь дать?) и совпадающего с вопросом ответа (spondeo – обещаю) со стороны лица, соглашающегося быть

должником по обязательству.

Формальные требования, которые изначально были чрезвычайно строгими, со временем были значительно смягчены. Однако прочно сохранялись некоторые черты стипуляции как устного контракта: присутствие договаривающихся сторон в одном месте, устный вопрос кредитора и такой же устный ответ должника,

совпадающий по смыслу с вопросом.

Обязательство, вытекающее из оговорки, является строгим юридическим обязательством и поэтому подлежит буквальному толкованию.

Стипуляционное обязательство являлось односторонним, т.е. одной стороне принадлежало только право (не связанное с обязанностью), а на другой стороне лежала только обязанность (без сопровождающего её права).

Обязательство из стипуляции имело абстрактный характер: если необходимые требования относительно порядка заключения стипуляции соблюдались, то обязательство возникало независимо от того, какое материальное основа

ние привело стороны к заключению договора, какую

хозяйственную цель они преследовали и достигнута ли цель, имевшаяся в виду сторонами.

Оговорка позволяла другим людям присоединяться либо к кредитору, либо к должнику, причем либо в качестве независимых кредиторов или должников, либо в качестве дополнительных.

В виде дополнительной оговорки установлено поручительство со стороны должника. Поручительством назывался договор, которым устанавливалась добавочная ответственность третьего лица (поручителя) за исполнение должником данного обязательства.

Сложные формы стипуляции использовались для установления поручительства (adpromissio), представительства со стороны кредитора (adstipulatio).

Любое разрешенное исполнение может быть предметом оговорки: денежная сумма, любые вещи.

Стипуляцией нередко пользовались в целях новации, т.е. стипуляцию заключали для того, чтобы прекратить уже существующее обязательство, поставив на его место новое. Эта абстрактная форма сделала оговорку удобным средством прощения долга. Например: «Получил ли ты то, что я тебе обещал?» — «Получил».1

13 стр., 6281 слов

Неустойка – как способ обеспечения исполнения обязательств

... часть основного обязательства или же просто отдельное, самостоятельное соглашение. Большинство цивилистов склоняются к тому, что неустойка, как и все остальные (кроме банковской гарантии) способы обеспечения обязательств, является акцессорным (дополнительным) обязательством, что прямо ...

3. Dotis dictio

Суть этого устного договора заключалась в обязательстве дать приданое невесте, которая выходит замуж, с помощью торжественных слов, сказанных ее мужу женщиной, ее должником или восходящим родственником мужского пола. Обмен вопросами и ответами не потребовался, он проводился через заявку одного предмета.

Обязанность дать приданое имела место в присутствии жениха в виде одностороннего заявления отца замужней невесты, после чего жених имел право требовать приданое.

3.1.3. Promissio iurata liberti и обещание в пользу

гражданской общины.

Promissio iurata liberti это клятвенное обещание вольноотпущенника патрону, предоставлять услуги в пользу бывшего хозяина.

Клятва строго определяла содержание, качество и продолжительность услуг, большего покровитель просить не мог. Этот вид стипуляции нес религиозный характер, несвойственный римскому праву, т.к. источником

обязательства вольноотпущенника являлась не юридически значимая вербальная форма, а религиозная сила клятвы. 2

Обещание, данное в одностороннем порядке в пользу гражданского общества о строительстве здания, перечислении денежной суммы, драгоценном пожертвовании, имело юридические последствия. Обязательство возникало в случае, если оно давалось на

правомерном основании, например в виду намерения, получить новую должность. Если человек, давший обещание, продолжал его выполнять, он становился обязанным перед гражданским сообществом.

3.1.4.Vadimonium и ручательство praes (гаранта)

Это древние словесные договоры, их функция заключалась в предоставлении процессуальных гарантий. Как и стипуляция, они совершались путем вопроса и соответствующего ответа (ты гарант? гарант).

Первый из них служил гарантией явки ответчика в суд, а второй гарантией возврата оспариваемой вещи (и ее

плодов) тем из тяжущихся, которому она была дана во временное владение.

3.2. Литеральные контракты.

Литеральным договором назывался контракт, который должен был совершиться на письме (litteris fit obligatio – обязательство возникает посредством записи, письма).

Древнереспубликанский письменный контракт

заключался посредством записи в приходорасходные книги, которые велись римскими гражданами.

В классическую эпоху книги доходов потеряли свое значение, по-видимому, из-за более простых и удобных форм регистрации долга, которые вошли в практику.

3.2.1. Nomen transscripticium (переходная запись)3

Этот институт, просуществовал сравнительно недолго, сведения о нем черпаются главным образом из »Институций Гая». Состоит он в сложной регистрации, производимой pater familias (отец семейства, глава семьи, домовладыка) в его приходно-расходной книге. Такая запись могла быть двух видов:

16 стр., 7965 слов

Дисциплина: Гражданское право (часть 2) «Договор дарения»

... стало возможным дарить не только вещи, но и имущественные права и освобождение от имущественных обязанностей. Настоящая работа посвящена анализу договора дарения в современном российском законодательстве, истории ... если оно того не желает. Следовательно, дарение должно признаваться соглашением, договором, а потому влечет за собой возникновение обязательства. Г.Ф. Шершеневич обращал также внимание на ...

а) transscriptio a re in personat (перезапись с вещи на лицо) Pater familias по просьбе своего должника, возможно сделанной в письменной форме, вписывал в графу acceptum как полученную ту сумму, которую ему былидолжны, после чего вписывал ее же в графу expensum, как будто снова ее выплатил тому же должнику.

В результате предыдущее обязательство (которое возникло, например, наосновании займа, купли-продажи и т.д.) оказывалось прекращенным и на егоместе возникало новое, появившееся на основании этой записи, по которой проще было проверить его существование по соответствию записи с просьбой должника.

б) transscriptio a persona in personat(перезапись с лица на лицо)

Pater familias вписывал в acceptum, как полученную, ту сумму, которую был ему должен Тиций, после чего вписывал ту же сумму в expensum, как будто он ее выплатил Гаю.

Таким образом, происходила новация (относившаяся на этот раз не только к основанию, но и к личности должника), в силу которой возникало новое обязательство, возложенное на Гая. Согласие (возможно письменное) Тиция и Гая на такую transscriptio являлось предпосылкой для ее действительности.

Возникновение этого института было продиктовано необходимостью преодолеть невозможность без одновременного присутствия сторон возобновить основу обязательства согласно ius civile.

3.2.2. Синграф и хирограф

Это литеральные формы, заимствованные из Греции. Различие между ними сводиться, видимо к тому, что первый составлялся в двух экземплярах, был подписан обеими сторонами и создавал обязательство сам по себе, т.е. обладал абстрактной действенностью.

Второй представлял собой акт, составленный в копии, подписанный должником и доставленный кредитору, и этот документ имел чисто доказательную функцию в отношении автономного обязательства.

«Кроме того, считается, что обязательство письменного типа возникает посредством хирографов и синграфов, то есть когда кто-либо записал, что он должен или что ему должно быть дано; постольку, конечно, поскольку по этому делу не возникает стипуляции…».1

Синграфом считался письменный документ, долговая расписка. Они излагались в третьем лице («такой-то должен такому-то столько-то»).

Синграф составлялся в двух экземплярах, излагался в третьем лице, в присутствии пяти свидетелей, которые подписывали его вслед за тем, от чьего имени он

составлялся.

Эти соглашения в основном использовались в результате процентных займов между римлянами и ростовщиками. Далее синграфы стали мало употребляться и их сменили хирографы.

15 стр., 7478 слов

Договоры мены, дарения и ренты

... противоречит существу отношений мены (п. 2 ст. 567 ГК). Объект договора мены могут составлять как движимые вещи, в том числе ... стороной, для которой договором установлен более поздний срок передачи товара, применяются правила о встречном исполнении обязательств (ст. 569, ... последнего. Вместе с тем по общему правилу дарение - односторонний договор, в котором у одаряемого отсутствуют обязанности (если ...

Необеспеченный вексель — это вексель, составленный лично и без свидетелей. Хирографы излагались в первом лице и подписывались только должником.

Буквальные контракты появились и стали использоваться ближе к концу классической эпохи, когда они постепенно слились с письменными оговорками.

3.3. Реальные контракты.

Договоры, в которых по соглашению сторон необходима передача вещи, по римскому праву относятся к реальным договорам. Специфическая форма реальных контрактов была своеобразной гарантией должника, т.к. обязательство не возникало до тех пор, пока передаваемая вещь не переходила

в его руки.

Таким образом, для реальных договоров недостаточно одного неформального соглашения (даже соглашение о будущей передаче вещи не имеет силы, являясь пактом).

Этот вид контракта отличается от описанных выше простотой порядка исполнения, так как не требовалось никаких формальностей. А при отсутствии строгой формы исключено создание обязательства, основанного только на ней.

Отсюда следует вторая отличительная черта реальных договоров: они не могут быть абстрактными и действительны лишь постольку, поскольку имеют определенную основу.1

3.3.1. Фидуция (fiducia) 2

Фидуция состояла в формальной передаче собственности на вещь (посредством манципации или in iure cessio (судебной уступки) от фидуцианта фидуциарию с целью сохранения (фидуция с другом) или в качестве обеспечения предыдущего обязательства с условием, что фидуциарий осуществит обратную

передачу вещи соответственно по просьбе или после того, как его кредит будет удовлетворен.

Возникший в результате судебный процесс был бесчестным фидуциарным иском, который мог быть предъявлен доверительному управляющему в качестве встречного иска на основании доверительного управляющего о возмещении ущерба.

Согласно закону Юстиниана, фидуция исчезла, и залог заменил ее в роли службы безопасности.

3.3.2. Заём

Это одностороннее обязательство, при котором одна сторона передала вещь или денежную сумму другой, и по истечении срока обязательства должник должен вернуть ту же вещь или такую ​​же денежную сумму кредитору. Заем приобрел юридическую силу только с момента передачи вещи после заключения соглашения, но это не означало, что соглашение сторон не имело смысла.

Соглашение являлось необходимым моментом в заключении договора (нет соглашения, нет и договора).

Кредитор передал имущество должнику, который предоставил должнику право владеть этим имуществом и право распоряжаться им по своему усмотрению. Предметом ссуды были не эти вещи, а такие же по виду, поэтому случайная гибель вещей, которые не были взяты в долг, не погашала обязательства.

40 стр., 19540 слов

Трудовой договор: понятие,стороны, содержание

... касающихся срочного трудового договора. Методологической основой написания дипломной работы послужили законодательные и нормативные документы, а также специальная литература по исследуемой проблеме отечественных авторов (Необходимо перечислить несколько фамилий!). Трудовой договор Понятие «трудовой договор» более ...

Срок действия соглашения определялся точной датой, но он также мог быть расторгнут по первому требованию кредитора. Заем не предполагал процентов на заемную сумму, однако на практике широко использовалось устное соглашение о процентах. При Юстиниане был установлен максимальный процент

на заем 6% годовых. Так же проценты начислялись в случае просрочки договора.

По самой природе кредитного соглашения самой сильной стороной был кредитор. Нуждающийся в деньгах заемщик фактически попадал в прямую зависимость от кредитора, который мог диктовать условия.

3.3.3. Договор хранения или поклажа.

Другим настоящим римским договором частного права был договор о хранении или хранении багажа. Договор хранения это контракт с двухсторонним обязательством, в котором при соглашении сторон движимая вещь передавалась на хранение на определенный срок или до востребования и по окончании этого

срока возвращалась хозяину.

Контракт по своей сути бесплатный; добавление возмещения составило бы его «трудовой договор». Имеется три особые формы поклажи:

1) »неотложная» или бедственная поклажа», совершается лицом, находящимся под угрозой значительной нависшей опасности и вынужденным поэтому, отдать вещь на хранение первому встречному, который будет отвечать в двойном размере за свою небрежность или бесчестность, поскольку

злоупотребил стесненными обстоятельствами, при которых поклажедатель не мог выбрать надежного, на свой взгляд, депозитария.

2) »секвестр». Вещь, которая оспаривается двумя лицами в суде либо

принадлежность которой так или иначе неясна, доверяется третьему лицу (секвестору), которое должно ее вернуть не по просьбе и не какому-либо из претендентов, а лишь тому, кто окажется в таком юридическом положении, что сможет на нее притязать (например, одержав верх в тяжбе) и когда в этой

ситуации будет достигнута ясность.

3) »нерегулярная поклажа» Применяется к сумме денег, отданной на хранение с той оговоркой, что депозитарий может ими воспользоваться (их потребив) и возвратить столько же. В сущности, это заем и таким он виделся классическим юристам. Отнесение этой фигуры к поклаже восходит к Юстиниану.

Кредитором был только вкладчик, но вкладчик мог взыскать с него расходы по регистрации путем подачи встречного иска. Договорное обязательство возникло в результате передачи вещи в залог.

Предмет договора был индивидуально определенным и только в некоторых случаях определялся родовыми характеристиками.

8 стр., 3521 слов

Вещи и их классификация

... вещи. Она переходит к покупателю главной вещи, если договором сторон не установлено иного.Глава 2. Правовой режим вещей 2.1 Вещи движимые и недвижимые Подразделение вещей на движимые и ... помогло глубже и шире подойти к изучению поставленных вопросов. По структуре курсовая работа состоит из ... в себя правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, и "Книги учета документов". В "Дело", которое ...

Договор хранения был бесплатным, основанным на дружеских отношениях сторон. Требование поклажедателя по возврату вещи, защищалось прямым иском, а так же и поклажеприниматель посредством иска, мог взыскать с поклажедателя убытки, если тот, давая вещь на хранение, виновным образом причинил убытки поклажепринимателю, не знавшему о пороках данной вещи.

«Тот же, у кого мы оставляем какую-либо вещь на хранение, обязуется в нашу пользу посредством вещи: он лично обязуется к тому, чтобы та вещь, которую принял, была возвращена. Но, даже если он, по небрежности утратит хранимую вещь, тветственность не наступает: ибо он принял вещь не для

своей пользы, а к выгоде того, от кого он принял, и он отвечает только за то, если что-то погибло по его умыслу, так как тот, кто заключил соглашение о хранении вещи с небрежным другом, должен спрашивать с себя».1

В этом резюме Гая подтверждается принцип, что из-за безвозмездности контракта хранитель не несет ответственности, если он не проявляет особого внимания к сохранению вещи. Это должно не только умышленно причинить вред вкладчику, но и допускать небрежность при хранении. В тех случаях, когда в

поклажу сдавали вещь несколько лиц, сообща происходила секвестрация (один из вариантов хранения).

«Существенна же секвестрации поклаже, совершаемая несколькими лицами солидарно на определенном условии для охраны и

возвращения вещи». 2

В случаях, когда вещь, не бывшая расходным материалом при ее использовании, переходила во владение залогом с целью возврата в залог, реальный залог получался для исполнения последним основного обязательства. Залогодатель отвечал за возможный вред, понесенный

залогопринимателем от заложенной вещи. Залог был обязан относиться к вещи бережно, а после уплаты обязательства вернуть вещь.

3

3.3.4. Ссуда [2]

Ссуда была двухсторонним договором, по которому одна сторона (ссудодатель) передает другой стороне (ссудополучателю) индивидуально определенную вещь во временное безвозмездное пользование с обязательством

второй стороны вернуть по окончании пользования ту же самую вещь в целости и сохранности.

Затраты, необходимые для содержания или улучшения вещи, кредитор мог взыскать встречным иском.

Он не мог потребовать с ссудопринимателя возврата вещи, раньше

установленного срока. Кредит отличался от бесплатного тем, что был основан на дружеских отношениях между сторонами. Если должник вернул вещь в целости и сохранности, ссудное обязательство погашено.

Если предметом договора займа являются деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, то предметом договора ссуды может служить только индивидуальная вещь, ибо только такую вещь можно вернуть по окончании пользования без замены другой.

Экономическую выгоду от кредитного договора получает только заемщик. Кредитный договор заключен в интересах только одной стороны: заемщика.

В связи с тем, что кредитный договор предусматривает получение экономической выгоды только заемщиком, размер его ответственности был признан очень высоким. Он нес ответственность за намеренное и ненамеренное

Причинение вреда, за грубую небрежность и легкую небрежность.

В Дигестах Юстиниана говорится: (Гай): » В отношении вещей, полученных в ссуду, должна быть проявлена такая же заботливость, какую прилагает к своим делам заботливейший отец семейства, таким образом он не отвечает за те случайные события, которым он не мог противостоять…»1

Ссудополучатель был обязан хранить данную ему в пользование вещь, пользоваться ей надлежащим образом, т.е. в соответствии с её хозяйственным назначением и указаниями договора и проявлять при этом заботливость хорошего хозяина. Только при соблюдении этих условий случайно возникший

вред для вещи относился на счет её собственника.

Кредитный договор, несмотря на его бесплатный характер, включает в себя некоторые обязательства для кредитора.

Ссуда ​​- это вопрос доброй воли и долга кредитора, и он сам определяет пределы и условия своего доброго дела. Но с фактом оказания такой любезности, ссудодатель связывает себя тем, что он не может своевольно прекратить договорное отношение, истребовать раньше срока вещь и т. д.

Для получения со ссудодателя возмещения некоторых издержек ссудополучатель мог использовать actio commodati contraria, то есть обратный (встречный) иск. Этот иск относится к таким издержкам, которые обычно не сопровождают процесс пользования, а носят непредвиденный характер (например, если животное заболело и его пришлось лечить).

Actio commodati contraria применялся и для возмещения вреда, причиненного ссудополучателю.

Иск ссудодателя носил название actio commodati directa, то есть прямой.

3.3.5. Залог

Он заключался в передаче движимого имущества от «должника — залог» к кредитору — залог », чтобы он оставил его при себе в качестве обеспечения по предыдущему обязательству и вернул его только тогда, когда он получил полное удовлетворение.

Иск, который возникает отсюда в пользу должника-залогодателя (выступающего в качестве кредитора в отношении возврата долга), -это actio pigneraticia in personam (это иск залогодателя к залогодержателю с целью, возврата долга), у которой имеется и свой вид actio contraria (т.е. встречный иск).

2

3.4. Консенсуальные контракты.

Соглашение о консенсусе — это добровольное соглашение между сторонами в одном и том же случае, не требующее каких-либо формальностей. Консенсуальные контракты могли заключаться и через посредника.

Особенность консенсуальных договоров в том, что если в других типах контрактов помимо соглашения для установления обязательства требуется еще какой-то момент (слово, письмо, передача вещи), то в консенсуальных контрактах consensus является не только необходимым, но и достаточным

моментом для возникновения обязательства. 1

Таким образом, источник юридической силы этого типа контракта состоит в том, что лицо, выражая волю, своим обещанием заверило другую сторону в своем намерении действовать известным образом. А контрагент, опираясь на

это волеизъявление, запланировал свой дальнейший образ действий. Поэтому было бы несправедливо, если бы обещавший мог безнаказанно отступиться от обещания. 2

Такова основная идея консенсуальных договоров, к которым римляне относили куплю-продажу, наем, поручение и товарищество. Эти договоры давали возможность достичь общего согласованного решения там, где интересы сторон

совпадают, не затрагивая вопросов, по которым имелись разногласия, и гарантируя тем самым любую сторону от принятия неприемлемого для ее решения.

Постепенное развитие имущественных отношений привело к тому, что стороны стали принимать на себя взаимные обязательства: одна передать товар, другая уплатить за него цену. К таким договорам относился договор

3.4.1. Договор купли-продажи.

Это консенсуальный контракт, посредством которого одна сторона – продавец (venditor) обязуется предоставить другой стороне – покупателю (emptor) в собственность вещь, товар, а другая сторона – покупатель обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную цену.

Этот договор носил двухстороннее обязательство, т.к. каждая из сторон могла предъявить иск, только тогда когда она уже приступила к исполнению своего обязательства.3

Предметом купли-продажи, являлись как правило, вещи и имущество, а также бестелесные вещи, например, право на наследство. Римское право предусматривало продажу вещей, которые еще не существовали в природе, т.е. которые могли появиться в будущем.

В этой связи говорят об emptio rei speratae-»купля ожидаемой вещи»: здесь купля-продажа считается зависящей от появления вещи в будущем, цена которой, установленная из расчета за единицу измерения, должна будет выплачиваться пропорционально полученному количеству.

Иные условия имеют место при emptio spei (купля надежды), которая подразумевает риск покупателя и потому вступает в силу непосредственно, вследствие чего обязанность уплатить цену сохраняется, даже если вещь так и не появится, и не изменяется в зависимости от полученного количества.

Существенным условием купли-продажи являлась цена.

Цена это денежное выражение обязательства за проданную вещь, она непосредственно зависит от количества и качества этой вещи. »Цена должна быть определенная, в противном случае если стороны определение покупной цены оставили на усмотрение третьего лица, то, по мнению Лабеона, эта

сделка недействительна».1

Обязанности сторон в договоре купли-продажи были такие, что продавец должен был обеспечить покупателя возможностью обладания вещью, а покупателя уплатить цену за купленную вещь.

Со временем продавец стал отвечать за недостатки вещей, о которых он не знал или не мог знать. При случайной гибели вещи при совершавшейся сделке, риск падал на покупателя.

Конечной целью договора купли-продажи являлась передача вещи покупателю на праве собственности. Но если продавец сам не был собственником вещи, то, естественно, покупатель также не становился её собственником, а следовательно, вещь могла быть виндицирована её

собственником. В этом случае продавец нес ответственность за эвикцию (от слова evincere – вытребовать, отсудить) вещи. Эвикцией вещи называется лишение покупателя владения полученной от продавца вещью вследствие отсуждения её каким-либо третьим лицом на основании права, возникшего до

передачи вещи продавцом покупателю.

2. Договор найма (locatio-conductio)

Несмотря на единство данной категории, особенно в терминологическом отношении, римляне включали в схему locatio-conductio три различных вида обязательств, которые возводятся в современном праве к трем разным

контрактам. Поэтому изложение целесообразно было бы разделить по трем разным формам, которые называются соответственно:

1. locatio-conduсtio rei (аренда, найм вещей),

2. locatio-conduсtio operarum (найм услуг),

3. locatio-conduсtio operis (подряд или наем работы).

1) Наем вещи Наймом вещей называется такой договор, по которому одна сторона (арендодатель, locator) обязуется предоставить другой стороне (арендатору, conductor) одну или несколько определенных вещей для временного пользования, а другая сторона обязуется уплачивать за пользование предоставленными вещами определенное вознаграждение (merces, pensio) и по окончании пользования возвратить вещи в сохранности наймодателю. Это двусторонний контракт.

Предметом такого договора могли быть вещи – движимые и недвижимые, но из числа движимых вещей только такие, которые не принадлежат к числу потребляемых.

Вознаграждение за пользование должно определяться в денежном выражении, но в договорах найма (аренды) сельскохозяйственных земельных участков допускалось определение наемной платы в натуре.

На наймодателе, лежала обязанность предоставить нанимателю пользование нанятой вещью (или вещью и плодами от неё).

Наймодатель отвечал за всякую вину, он также был обязан платить за отданную внаем вещь налоги, нести всякого рода публичные повинности и т.д. Наниматель был обязан платить

наймодателю за пользование вещью условленную наемную плату пропорционально времени пользования. Он нес ответственность за всякого рода повреждения и

ухудшения нанятой вещи, если они произошли по его вине.

По окончании найма нанятая вещь должна была быть возвращена без задержки и в надлежащем состоянии. Прекращался договор найма истечением срока, но, если фактически пользование вещью со стороны нанимателя

продолжалось и по окончании срока, договор считался возобновленным по молчаливому согласию сторон. В некоторых случаях договор найма вещи мог быть прекращен односторонним отказом от него той или другой стороны.

Наниматель не был лишен права (если не было противоположного соглашения с наймодателем) передать нанятую вещь в пользование другому лицу (поднаем).

Такая передача не снимала с основного нанимателя ответственности перед наймодателем за сохранность вещи и надлежащее её использование.

2) Договор найма услуг.

Такой договор, по которому одна сторона (нанявшийся) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (нанимателя) определенные услуги, а наниматель принимал на себя обязательство заплатить за них

определенное вознаграждение.

Предмет договора — выполнение отдельных услуг по указанию нанявшего.

Нанявшийся, фактически ставил себя в положение, близкое рабу. В основном содержание договора составляли повседневные домработы. Договор мог быть заключен или на срок или без его указания. Если без указания — в любой момент любая из сторон могла от него отказаться. Нанявшийся должен был

выполнять, в течение срока договора, именно те услуги, которые определены в договоре, притом лично.

Наниматель обязан уплатить за эти услуги. Если нанявшийся заболел или по другой причине не мог выполнить обязательства, он не имел права и на вознаграждение. Если нанявшийся был готов оказать услуги, а наниматель неважно почему, но не воспользовался ими, нанявшийся должен был получить

вознаграждение.

3) Договор подряда — договор, по которому одна сторона (подрядчик, conductor) принимала на себя обязательство исполнить в пользу другой стороны (заказчика, locator) известную работу, а заказчик принимал на себя

обязательство уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение.

Отличие этого договора от договора найма услуг, заключалось в том, что по договору найма услуг, нанявшийся обязан был к предоставлению отдельных услуг; договор же подряда направлен на то, чтобы подрядчик дал определенный законченный результат. Подрядчик отвечал за всякую вину, не исключая

легкой. Ему разрешалось пользоваться при исполнении договора услугами других лиц, но с тем, что за их вину он отвечал как за свою собственную. На обязанности заказчика лежала уплата условленного вознаграждения.1

3.4.3. Договор товарищества.

Это когда две или несколько сторон, объединяют свои вклады и усилия для извлечения прибыли или иной цели, дозволенной законом. Вкладом в товарищество служило все то, что сторона вносила в общее дело. Внесенное имущество, которым обладало товарищество, а также достигнутая в результате совместной деятельности хозяйственная цель и доходы признавались общей собственностью товарищества.

Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищ ей определялся пропорционально стоимости его вклада в общее дело, а также по общему усмотрению сторон. Прибыль товарищества также

распределялась согласно доле вклада в общее дело. Риск случайных потерь и убытков, поступающих при ведении товарищеского дела, несли все товарищи совместно.

Обычно договор заключался на неопределенный срок и прекращался, как только отпадало согласие всех товарищей на продолжение общего дела, а также со смертью его участника. Взаимные права товарищей защищал специальный иск.

Т.к. товарищество построено на полном доверии, то выяснение товарищами своих взаимоотношений по суду, влекло за собой расторжение контракта.

В зависимости от объекта и цели различают:2

Полное товарищество, которое охватывает все настоящее и будущее имущество членов. Это наиболее древняя форма объединения.

Товарищество по какому-либо предприятию — ограниченное определенной сферой деятельности (напр. занятие определенной торговлей или производством)

Товарищество по доходам — ограниченное доходами и расходами, происходящими из возмездных сделок.

Образованное для исполнения единственного дела.

У римского товарищества не было юридического лица, из-за чего права и обязанности в отношении третьих лиц относились не к товариществу, а к отдельным его членам.

Время существования товарищества может быть ограничено сроком или продолжаться всю жизнь. Контракт не может быть передан наследникам, поскольку связан со свойствами личности в качестве основания. В случае смерти одного из членов, товарищество распадается и возможное соглашение о

противном, не имеет силы. Если оставшиеся члены товарищества пожелают его продолжать с наследником покойного, им следует заключить с ним новый контракт.

Помимо смерти и capitis deminutio одного из членов (т.е. ex personis из личных свойств) контракт, может быть расторгнут и добровольно: это происходит или вследствие обратного согласия, что есть общий принцип для всех консенсуальных контрактов, или вследствие одностороннего отказа, который напротив, оказывается исключительной нормой, поскольку очевидно,

что одна сторона не может разорвать контракт против желания другой.

Товарищество может распасться в силу объективных обстоятельств, таких как утрата цели, гибель капитала товарищества, наступившая имущественная несостоятельность одного из членов.

3.4.4. Договор поручения.

Это договор, по которому одна сторона (mandatarius, поверенный) обязуется безвозмездно совершить от имени и за счет другой стороны (mandator, доверителя) определенные непротивозаконные действия.

Безвозмездность есть существенное условие: внесение сюда вознаграждения превратило бы поручение в договор найма. Если поверенный получал за оказанную услугу какой-то подарок, это признавалось допустимым. К поверенному предъявлялись строгие требования относительно точности,

тщательности и заботливости в исполнении поручения.

Поручение может быть сделано исключительно в интересах доверителя, или в общих интересах доверителя и проверенного, или же доверителя и третьего лица, или поверенного и третьего лица, наконец, исключительно в интересах

третьего лица, поскольку и здесь также может присутствовать косвенный интерес доверителя, хотя бы как управляющего делами третьего, или его гаранта. Но ничтожным за отсутствие интереса оказывается поручение, которое выгодно одному только поверенному.

Предметом договора могли являться как юридические действия, так и какие либо услуги. Поверенный обязан был исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Лишь в некоторых случаях поверенному

давалось право отступать в интересах доверителя от его указаний.

Доверитель был обязан возместить поверенному понесенные издержки и обеспечить его средствами, необходимые для испо

лнения поручения. Подлежал возмещению также ущерб, понесенный поверенным по вине самого доверителя.

Договор поручения прекращался: если поверенный уже исполнил поручение; в случае отказа поверенного от исполнения договора; в случае смерти доверителя или поверенного.

Договор заключался на определенный и неопределенный срок, доверитель был в праве отменить поручение, а поверенный отказаться от него в любое время.

3.5. Безымянные контракты

Несмотря на связанное с ius gentium усвоение консенсуальных договоров, описанная до сих пор система контрактов оказалась в зрелую классическую эпоху недостаточной для все усложнявшихся деловых отношений, так что стала

ощущаться потребность юридически признать новые контрактные отношения, которые уже были широко распространенны на практике.

Римские юристы свели вновь образованные договоры в одну группу, получившую впоследствии название безымянных контрактов. Возникновение юридической силы безымянных контрактов приурочивалось к тому моменту, когда одна из сторон уже выполнила принятое на себя в неформальном соглашении

обязательство.

По мнению большинства исследователей, безыменные контракты с точки зрения основания и вместе с тем момента установления обязательства ближе всего стоят к реальным. Но от реальных их отличает то, что исполнение заключается не только в одной передаче и возврате вещи, но также и в совершении каких-либо действий.

Важной особенностью, отличающей безыменные контракты от всех остальных, является возможность контрагента, исполнившего обещание, требовать наряду с исполнением обязанности или возмещением убытков также и возврата сделанного предоставления. 1

Примерами безыменных контрактов могут служить договор мены и оценочный договор (немецкая школа рассматривает его как вид поручения).

Все вышеперечисленные виды контрактов черпают силу из цивильного права, а не из преторского эдикта.

У римских юристов встречается противопоставление новых договоров, выходивших за рамки замкнутого перечня, таким договорам, которые “имеют своё название”. На этом основании была выделена категория contractus innominati, т.е. безымянные, непоименованные контракты.

В Дигестах Юстиниана они сведены к четырем основным типам: 2

do ut des: я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты передал мне право собственности на другую вещь;

do ut facias: я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты совершил известное действие;

facio ut des: я совершаю для тебя известное действие с тем, чтобы ты передал мне право собственности на известную вещь;

facio ut facias: я совершаю для тебя известное действие с тем, чтобы и ты совершил для меня какое-то действие.

За стороной, выполнившей свое обязательство и не получившей удовлетворения от другой стороны, было сохранено право взамен предъявления иска о понуждении контрагента к встречному предоставлению предъявить кондикционный иск о возврате исполненного первой стороной как

неосновательного обогащения, т.е. право отступиться от договора.

1) Договор мены по своему хозяйственному значению близок к договору купли-продажи. При купле-продаже обязательству одной стороны предоставить “в прочное обладание” другой стороне продаваемую вещь соответствует обязательство другой стороны уплатить цену; вещь как бы обменивается на деньги.

При договоре мены происходит обмен вещи на вещь; одна из сторон передает в собственность другой стороне определенную вещь, вследствие чего другая сторона становится обязанной передать в собственность первой стороне другую вещь.

2) Оценочный договор — такой договор, по которому определенная вещь передавалась одной из сторон другой для продажи по известной оценке с тем, чтобы другая сторона или предоставила первой сумму, в которую оценена переданная вещь, или возвратила самую вещь. Не было препятствий к тому,

чтобы лицо, принявшее вещь для продажи, оставило её за собой, уплатив контрагенту сумму оценки. Если лицу, принявшему вещь для продажи, удавалось продать её дороже оценки, излишек шел в его пользу.

3) Прекарий — в классическом праве это было безвозмездное и отзываемое по первому же желанию, пожалование вещи (первоначально недвижимости), с тем, чтобы прекарист пользовался ею как желает. Он становился владельцем,

но у лица совершившего пожалование имелся против него для возврата вещи интердикт о прекарном владении. В юстиниановском праве прекарий стал однимиз безымянных контрактов.

4) Transactio ( отказ от притязаний) -это отказ от требования, на который идет одна сторона, удовлетворившись получением меньшего по сравнению со своими первоначальными притязаниями, или частичный взаимный отказ сторон от существующих между ними обязательств с целью избежать

возникновения или продолжения судебной тяжбы. В классическом праве transactio не имела характера самостоятельной сделки, но была основанием

разнообразных сделок.

В юстиниановском праве контрагент, который отказался от части собственных притязаний, получал защиту от другого, не желавшего принимать во внимание совершенную transactio, с помощью иска посредством слов в исковом предписании, что и оправдывало включение этой схемы в число безымянных контрактов.

4. Пакты.

Контрактам противопоставлялись соглашения, которые, как правило, не пользовались правовой защитой. Отличие пактов от консенсуальных контрактов состоит в том, что к последним относятся только четыре определенных договора. Категория же пактов охватывает разнообразные соглашения за пределами защищенных ius civile контрактов.

В связи с расширением оборота гражданского населения некоторые пакты получили юридическую защиту. В преторском эдикте, либо путем присоединения их (в качестве оговорки) к какому-либо контракту, либо путем признания в императорском законодательстве. Этот факт наделения некоторых пактов

исковой защитой послужил основанием для разделения их на pacta vestita (защищенные) и pacta nuda (голый пакт).1

В противоположность контрактам, под именем pacta были известны неформальные соглашения, не пользовавшиеся, по общему правилу, исковой зашитой.

Категория pacta охватывала самые разнообразные соглашения, какие только встречались в жизни, за пределами перечисленных выше контрактов, получивших защиту в нормах цивильного права.

С течением времени из этой широкой категории неформальных соглашений – pacta – некоторые все-таки получили признание, одни – путем присоединения их (в качестве дополнительной оговорки) к какому-либо контракту (так называемые pacta adiecta, добавленные, присоединенные), другие получили

защиту в преторском эдикте (pacta praetoria), третьи – в императорском законодательстве после классической эпохи (pacta legitima).

Этот факт наделения некоторых pacta исковой защитой послужили основанием для разделения pacta на pacta vestita («одетые», т.е. снабженные иском) и pacta nuda («голые», исковой защитой не снабженные).2

Пакт есть неформальное соглашение. В отличие от контракта пакт, как правило, есть соглашение, не пользующееся исковой защитой. С течением времени некоторые категории пактов все же получили в виде исключения и исковую защиту. Возникли две категории пактов:

. pacta nuda, “голые” пакты, не снабженные иском;

. pacta vestita, пакты “одетые”, снабженные иском.

Последние, в свою очередь, делятся на:

1. pacta adiecta – пакты, присоединенные к договору, защищаемому иском;

2. pacta praetoria – пакты, получившие защиту от претора;

3. pacta legitima – пакты, получившие исковую защиту от императоров, в императорском законодательстве.

Присоединенные к контракту – это дополнительные к какому-нибудь защищаемому иском договору соглашения, имеющие целью внести какие-либо видоизменения в юридические последствия главного договора, в частности

возложить на ту или другую сторону в договоре какие-либо дополнительные

обязанности. Как правило, такие добавочные пакты присоединялись к главному договору непосредственно при его заключении. Пакт, присоединенный к договору по истечении некоторого времени, защищался иском только в том

случае, если по своему содержанию он был направлен на то, чтобы сделать положение должника более льготным, а не более тяжелым.

К числу пактов, первоначальная защита которым была предоставлена претором и потому называемых pacta praetoria, принадлежали:

1. клятвенное соглашение (pactum de jurejurando), по которому, например, в ответ на требование кредитора о производстве платежа лицо, ответственное по этому требованию, но не считающее себя должником, заявляло:

“Поклянись, что я тебе должен, и я поверю”. Если кредитор приносил клятву, обязательство признавалось неоспоримым и могло быть осуществлено в принудительном порядке уже на сновании одного только клятвенного соглашения;

2. соглашение об установлении денежного долга (pactum de pecunia constituta) применялось в случаях, когда ответчик признавал предъявленный к нему иск об уплате долга, но просил об отсрочке платежа, и истец на отсрочку соглашался. Если бы впоследствии должник уклонился от платежа, соответствующая сумма могла быть взыскана в силу состоявшегося соглашения

с увеличением её размера от 1/3 до 1/2 по усмотрению претора.

3. принятие (receptum) выражалось в трех различных формах, сходных не по существу, а лишь вследствие примененного к ним общего наименования:

4. принятие платежа (receptum argentariorum) применялось в случаях, когда банкир обязывался уплатить чужой долг;

5. принятие имущества судами, постоялыми дворами, конюшнями (receptum nautorum, cauponum, stabulariorum) означало, что хозяева этих объектов брали на себя ответственность за принятое от их клиентов имущество

независимо от того, будет ли ущерб вызван виной или случаем;

6. арбитрирование (receptum arbitrii) состояло в том, что по соглашению со спорящими сторонами разрешение спора принимал на себя избранный ими арбитр, и его решение, не исполненное сторонами добровольно, приводилось в исполнение по приказу претора.

Пакты, получившие исковую защиту в императорском законодательстве,назывались pacta legitima (законные пакты).

Это были соглашения, защита которых была закреплена в правовых нормах, исходивших от императора.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, очевидно, что договора римского частногоправа оказали глубокую значимость для современности.

В данной работе были раскрыты основные положения, которые и превратили римское договорное право в исторически наиболее значимое и влиятельное правовое сооружение в мире.

По мере развития и усложнения хозяйственной жизни расширялся круг соглашений, пользующихся исковой защитой. Параллельно с этим шло постепенное ослабление древнего формализма и признание исковой силы за известными видами неформальных соглашений.

Даже на высшей ступени развития римское право не пришло к признанию того, что всякое законное соглашение двух сторон об установлении какого-либо обязательства само по себе имеет юридическую силу.

Простота хозяйственной жизни, натуральная форма хозяйства, слабое развитие меновых отношений – всё это не давало чувствовать в повседневной жизни неудобства формализма. По мере роста территории Римского государства,

развития его хозяйства, расширения обмена картина меняется. Для менового хозяйства договор перестает быть ис

ключительным, редким явлением: он проникает в повседневную практику каждого хозяйства.

В определенных случаях, охватывающих самые частые в жизни типы сделок, допустили полное устранение каких-либо формальных моментов, признав юридическую силу за простым, неформальным соглашением, даже не

сопровождающимся передачей вещи, по поводу которой договаривались стороны.

Возникновение юридической силы подлежащих защите договоров римские юристы приурочили к тому моменту, когда одна из сторон уже выполнила принятое на себя обязательство. Под влиянием тех же потребностей развивающейся хозяйственной жизни получили исковую защиту также некоторые неформальные соглашения – пакты.

Поэтому можно утверждать, что развитость договоров зависит от развития экономики; договоры являются своеобразным средством закрепления экономических достижений и потребностей.

Список литературы

[Электронный ресурс]//URL: https://urveda.ru/kontrolnaya/rimskie-dogovoryi/

1. И.Б.Новицкий. Основы римского гражданского права. М., Юридическая литература, 1972 г.

2. О.С.Иоффе, В.А.Мусин. Основы римского гражданского права. Л., Изд-во Ленинградского университета, 1974 г.

3. Ч.Санфилиппо Курс римского частного права/Под. ред. Л.В.Дождева/ М., Изд- во »БЕК», 2002 г.

4. Институции Гая (рус. пер.) М.,1997г.

5. Дигесты Юстиниана М.,1984 г.

[1] Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр.241

1 Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр.240

1 Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр.245

1 Институции Гая (рус. пер.) М.,1997г. кн.3,(169

2 Институции Гая (рус. пер.) М.,1997г. кн.3, (96

3 Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр.248

1 Институции Гая (рус. пер.) М.,1997г. кн.3, (134

1 Иоффе О.С.,Мусин В.А. Основы римского гражданского права. Л., Изд-во Ленинградского университета, 1974, стр.120

2 Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр.242

1 Дигесты Юстиниана М.1984 г.. 44 кн.7 тит.,1отр,(5

2 Дигесты Юстиниана М.1984 г. 16 кн.,3 тит, (6

3 Новицкий И.Б., Основы римского гражданского права. М., Юр. литература, 1972 стр.176

[2] Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр. 244

1 Дигесты Юстиниана М., 1984 г. 13.кн., титул VI, (5

2 Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр. 245

1 О.С.Иоффе, В.А.Мусин. Основы римского гражданского права. Л., Изд-во Ленинградского университета, 1974 г. Стр.422

2 И.Б.Новицкий. Основы римского гражданского права. М., Юр. литература, 1972г. Стр.219

3 И.Б.Новицкий. Основы римского гражданского права. М., Юридическая литература, 1972 г.

1 Институции Гая (рус. пер.) М.,1997г. кн.3, (140

1 И.Б.Новицкий. Основы римского гражданского права. М., Юридическая литература, 1972г. Стр. 38

2 Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр.253

1 И.Б.Новицкий. Основы римского гражданского права. М., Юридическая литература, 1972

2 Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр.255

1 И.Б.Новицкий. Основы римского гражданского права. М., Юридическая литература, 1972 стр.114

2 Ч.Санфилиппо Курс римского частного права М., Изд-во »БЕК», 2002г. стр.258