Принятие и отказ от наследства

Вопрос принятия наследства и отказа от него постоянно остаётся актуальным, ведь институт наследования, с одной стороны, обеспечивает переход прав собственности от наследодателя к наследникам, а с другой зачастую этот переход становится причиной долгих и весьма сложных разбирательств, в том числе с участием судов. Целью исследования в данной курсовой работе является изучение процедур принятия и отказа от наследства.

Для достижения поставленной цели автор сформулировал следующие задачи:

  • рассмотреть понятия права на принятие наследства;
  • перечислить и проанализировать способы принятия наследства;
  • уточнить сроки принятия наследства и последствия их нарушения;
  • рассмотреть понятие права на отказ от принятия наследства и способы отказа;
  • перечислить виды способов отказа от принятия наследства.

Поставленные задачи обусловили структуру работы, которая состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и списка использованной литературы. Методом исследования в данной работе является правовой и историко-правовой анализ источников в сфере принятия и отказа от наследства — законодательных и подзаконных актов, учебной и научной литературы, прочих публикаций.

Глава 1. Принятие наследства

1.1. Право на принятие наследства. Общие сведения о принятии наследства

Для того чтобы наследник мог обладать всей полнотой полномочий, присущих собственнику, в отношении имущества, доставшегося ему по наследству, необходимо осуществить immissio bonorum (ввод в наследование).

Говоря языком закона, для приобретения наследства наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Исключение предоставлено лишь государству, которое может не принимать выморочное имущество, но все равно будет считаться его приобретателем.

Известно, что в момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение. Сущность его состоит в том, что у наследника возникает право принять наследство или отказаться от него, а также при определенных обстоятельствах возникают и обязанности (завещательный отказ или возложение, исполнение завещания и пр.).

Все прочие субъекты гражданского права обязаны не препятствовать наследнику в осуществлении своих прав, а на некоторых из них возлагаются обязанности помогать и содействовать наследнику. Правила о принятии наследства были ранее закреплены в ст. 546, 547 ГК РСФСР (1964 г.) и в ныне действующем законодательстве получили дальнейшее развитие.

12 стр., 5584 слов

Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому ...

... – это анализ механизма принятия наследства по российскому гражданскому праву. В третьей главе диплома исследуется отказ от наследства в гражданском праве РФ. В заключении подводятся краткие итоги дипломной работы. Фрагмент работы для ознакомления Все ...

Право на принятие наследства — это субъективное гражданское право, согласно которому у наследника есть право выбора — принять наследство или отказаться от него.

Акт принятия наследства носит универсальный характер. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Если наследник, находясь во Владивостоке (месте открытия наследства), принял по наследству автомобиль, зарегистрированный в местных органах ГИБДД на имя наследодателя, то такой наследник считается принявшим и квартиру наследодателя, находящуюся в Санкт-Петербурге и дом, расположенный в Анапе. То есть если наследство находится в разных местах, то, принимая наследство по месту открытия наследства, наследник тем самым принимает наследство и во всех других местах. Можно предположить, а на практике часто так и происходит, что, принимая наследство, наследник не знает его состава. Может наследник не знать и всего круга наследников, призываемых к наследству. В этом случае принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает, что и все остальные наследники призываемой к наследованию очереди также приняли наследство.

Принятие наследства по своим правовым последствиям и характеру — односторонняя сделка, где для возникновения или прекращения (изменения) прав и обязанностей у наследника достаточно только его волеизъявления. Для совершения акта принятия наследства конкретным наследником согласия или волеизъявления других наследников (за исключением случая пропуска срока на принятие наследства) не требуется, а волеизъявления наследодателя уже быть не может. Следовательно, в односторонней сделке невозможно выразить волеизъявление за тех лиц, которые не являются стороной по сделке, а в случае указания одним наследником на условие принятия наследства всеми наследниками оно будет ничтожно.

Перед принятием наследства наследник должен знать, что принятие наследства под условием или с оговорками не допускается, т. е. этот юридический акт носит безоговорочный характер.

Наследство может быть принято только целиком,

нельзя принять только часть наследства, а от остальной части отказаться (речь не идет о разных основаниях наследования).

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может выбрать и принять наследство, причитающееся ему по одному из оснований, а от остальных отказаться, может принять по нескольким, а отказаться от одного, или принять по всем основаниям.

Для избежания возникновения бесхозяйного имущества принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

«…Пункт 4 статьи 1152 ГК РФ специально подчеркивает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество. Отсутствие государственной регистрации в этом случае будет лишь препятствовать наследнику в осуществлении его права собственности на перешедшее к нему имущество…».

14 стр., 6708 слов

Реализация наследственных прав на предприятие как имущественный комплекс (2)

... момента государственной регистрации права наследника на предприятие как имущественный комплекс. В случае если предприятие, при наследовании по закону, переходит к двум или нескольким наследникам, оно поступает со дня открытия наследства в общую ...

Соглашаясь с тезисом о возникновении «препятствий наследнику», нельзя не отметить его уязвимость с правоприменительной, а не теоретической, точки зрения. К сожалению, автор приведенного высказывания не раскрыл мотивов «препятствования» такому наследнику в осуществлении своих прав. На практике же может создаться определенная противоречивая ситуация в отношении недвижимого имущества, составляющего такое наследство. Предположим, что наследник, приняв наследство одним из способов (о них речь пойдет ниже), посчитает наследство принадлежащим ему как собственнику независимо от момента государственной регистрации своих прав и попытается распорядиться им (продать, подарить,

заложить и т. п.).

Некоторые юристы полагают такую точку зрения не лишенной определенного смысла.

По этому поводу хотелось бы отметить следующие несколько моментов.

Во-первых, государственной регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами (п. 1 ст. 131 ГК РФ, п. 1 ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

Законодатель употребляет выражение «право наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации». Очевидно, что указанное «право наследника» не подлежит государственной регистрации, так как по своему статусу не равнозначно понятию права собственности, хотя, возможно, и будет отнесено в последующем (при достаточном правовом и теоретическом обосновании) к категории вещных прав.

Пока же не вызывает сомнений, что на «право наследника» не распространяется требование о государственной регистрации в силу отсутствия указания на это в законе.

Во-вторых, права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 8 ГК РФ).

Только собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п. 1 ст. 209 ГК РФ).

Из этих норм законодательства и из вышеприведенных рассуждений ясно вытекает вывод, что наследник не является собственником недвижимого имущества, доставшегося ему по наследству, до момента государственной регистрации своего права собственности. Следовательно, не обладает правом распоряжения этим имуществом.

В-третьих, наследство (недвижимое имущество) признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1152 Кодекса).

С учетом вышесказанного, недвижимое имущество, входящее в наследственную массу, принадлежит наследнику на правах пользования и владения, но не распоряжения (ибо в этом случае возникает триада правомочий собственника).

Наследник должен пользоваться своими правами, помня о законных правах и интересах других наследников.

В-четвертых, наследник может попытаться распорядиться своим правом на недвижимое имущество и до истечения срока принятия наследства (шести месяцев со дня открытия наследства) — ведь «наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства». Следует отметить, что у наследника в этом случае не будет свидетельства о праве на наследство по закону (завещанию), которое ему должен будет выдать нотариус по его заявлению (за исключением случая, когда нотариус возьмет на себя смелость выдать такое свидетельство до истечения срока, отведенного на принятие наследства).

16 стр., 7792 слов

Наследники как субъекты авторских прав 2021 год

... не подлежащее ни выделу, ни разделу. Это означает, что распоряжаться перешедшими по наследству авторскими правами наследники должны совместно и по взаимному согласию, а в случае спора – по решению ...

Отсутствие документального подтверждения своих прав влечет отсутствие титульной собственности у правопретендента, т. е. непризнание его собственником объекта гражданских прав другими субъектами гражданского оборота.

Очевидно, что тогда у наследника не будет на руках правоустанавливающего документа, не говоря о том, что его права как собственника не будут признаны и подтверждены государством путем их государственной регистрации (ст. 2 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), что, в свою очередь (даже при наличии сделки), не позволит получить легальный титул собственника приобретателю недвижимого имущества. Ибо ille non habet non dat (тот, кто не имеет, не может передать).

Видимо именно о таких «препятствиях» и упоминалось выше уважаемым ученым.

Inducere in bonorum possessionem (вводить в наследование, принимать наследство) можно различными способами.

1.2. Способы принятия наследства

Первый способ — самый очевидный и распространенный, состоит в подаче наследником заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу в месте открытия наследства или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство (к таковым относятся только должностные лица консульских учреждений РФ).

Нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством РФ принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме (ст. 38, 62 Основ законодательства РФ о нотариате).

На заявлении наследника о принятии наследства или отказе от него, принимаемом нотариусом, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса (п. 23 приказа Минюста РФ от 15 марта 2000 г. No 91 «Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).

Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства или об отказе от него свидетельствуется нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике. Не исключается передача нотариусу такого заявления другим лицом (курьером) или посредством направления по почте, но при этом подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия или удостоверять доверенности.

Если заявление поступило по почте или передано

другим лицом и подлинность подписи наследника на нем нотариально не засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежаще оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору (см. также п. 23 приведенного приказа).

Возможно принятие наследства и через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем (родителями и опекунами) доверенности не требуется. Однако следует учесть, что для принятия наследства, т. е. для совершения односторонней сделки, требуется согласие попечителей для наследников в возрасте от 14 до 18 лет и для таких наследников, которые были признаны ограниченно дееспособными лицами.

20 стр., 9738 слов

Отказ от наследства

... принятия и отказа от наследства по российскому гражданскому праву. Задачи выпускной квалификационной работы: изучить виды наследования; дать характеристику субъектам наследственных правоотношений; рассмотреть вопросы, связанные с открытием наследства; проанализировать вопросы способов, сроков, ...

Второй способ — так называемые конклюдентные действия или facta concludentia. Согласно законодательству признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

  • вступил во владение или в управление наследственным имуществом (при проживании в квартире наследодателя — заменил двери, отремонтировал электропроводку и канализацию, оплатил коммунальные расходы, сдал внаем комнату в квартире, взял швейную машинку и использовал ее, и пр.);
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц (нанял охрану земельного участка с целью сохранения урожая и пр.);
  • произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (приобрел запчасти и отремонтировал автомобиль, принадлежавший наследодателю и пр.);
  • оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (выплатил проценты по договору займа или выдал расписку в получении долга и пр.).

Можно отметить, что в ранее действовавшем законодательстве не содержалось примеров фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства наследником. Эти примеры вырабатывались путем обобщения судебной практики (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»).

Второй способ может применяться как нотариусом, так и устанавливаться в судебном порядке. Как правило, судебный порядок применяется, когда «… у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют <…> документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным главой 27 ГПК РСФСР… (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»)». Сегодня эти правила установлены в гл. 28 ГПК РФ (ст. 262—268).

Безусловно, примерный перечень фактических действий не является закрытым — об этом свидетельствуют слова «в частности». Не вызывает сомнений также, что если нотариусу представлены документы, однозначно свидетельствующие о совершении наследником действий, подтверждающих факт принятия наследства, то все сомнения должны толковаться в пользу наследника.

Этот вывод подтвержден текстом закона, где указано, что «…признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство…». Очевидно, что законом установлена презумпция фактического принятия наследства наследниками. Если нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, то у наследника есть два пути. Во-первых, путь обжалования действий нотариуса, который в этом случае должен будет «доказать иное» — факт непринятия наследства наследником. Во-вторых, путь установления факта принятия наследства. Тогда все тяготы доказывания этого факта возлагаются непосредственно на самого наследника.

5 стр., 2499 слов

Порядок принятия наследства

... фактическом принятии наследства намерения наследника о принятии наследства лишь предполагаются, постольку наследнику принадлежит право доказывать иное, в частности посредством подачи заявления об отказе от наследства либо соответствующего искового заявления. Срок для принятия наследства установлен ...

Исходя из буквального толкования нормы материального закона, а также при наличии хотя бы одного документального доказательства более предпочтительным и наименее затратным для наследника выглядит именно первый путь. Тем более, что для нотариуса фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом может быть подтверждено документами о совершении наследником в течение срока для принятия наследства действий по управлению, распоряжению или пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых взносов, других платежей в отношении наследственного имущества, взиманию платы с жильцов, проживающих в наследственном доме (квартире) по договору жилищного найма, производству за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 549 ГК РСФСР (1964 г.), или погашению долгов наследодателя (п. 28 приказа Минюста РФ «Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).

С точки зрения права нотариат — это орган бесспорной юрисдикции и нотариус не имеет полномочий и компетенции суда для однозначного установления юридического факта, если имеется хоть малейшая вероятность толкования представленных нотариусу документов двояко. Следовательно, более законным и правомерным будет второй путь, когда суд, исследовав все представленные доказательства в совокупности, беспристрастно и всесторонне оценив все доводы «за» и «против», установит юридический факт или откажет в его установлении.

Такое решение суда будет являться для нотариуса основанием для устранения его сомнений в принятии или непринятии конкретным наследником наследства.

К сожалению, в судебной практике очень часто смешивают понятия «факт принятия наследства» и «включение имущества в наследственную массу», которые имеют ряд существенных различий.

Так, в первом случае предусмотрено

особое производство, а во втором — налицо спор о праве, так как выясняется принадлежность имущества наследодателю на момент смерти в связи с требованием наследника о переходе к нему прав на это имущество. В первом устанавливается факт, касающийся только одного конкретного наследника и, как правило, связанный с пропуском срока принятия этим наследником наследства первым способом приема (подачей заявления).

Во втором случае удовлетворение искового заявления наследника влияет на права и обязанности всех остальных наследников, так как влечет увеличение наследственной массы либо ее уменьшение. Удовлетворение заявления об установлении факта принятия наследства не определяет судьбы наследства, а является основанием для включения наследника в круг наследников, призываемых к наследованию.

Признание имущества включенным в наследственную массу является основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство (в виде этого имущества) всем наследникам.

Приходится констатировать тот факт, что нотариусы также не придают большого значения указанным различиям и могут выдать свидетельство о праве на наследство по закону (завещанию) на имущество, которое не принадлежало наследодателю на момент смерти, на основании решения суда, установившего лишь факт принятия наследства (пусть и в виде данного имущества) конкретным наследником.

29 стр., 14441 слов

Наследство по завещанию

... наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, ... работе был использован также Гражданский кодекс РСФСР 1964 года, поскольку вплоть до принятия ... формы, видов, понятие обязательной доли, отказа и возложения и пр.; 3) ... года. Таким образом, после указанного срока действующие ранее нормы раздела VII ...

1.3. Сроки принятия наследства

Любой из способов принятия наследства должен быть осуществлен в пределах установленного законом срока — в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Если момент открытия наследства точно неизвестен, например, момент гибели наследодателя можно определить лишь приблизительно (льдину с рыбаками унесло в море и их останки нашли на одном из пустынных островов спустя много лет), то наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим, а не с момента его предполагаемой гибели, пусть даже таковой и указан в тексте решения суда.

Нельзя согласиться с утверждением, что «срок принятия наследства не является пресекательным». Несомненно, что в ранее действовавшей ст. 546 ГК РСФСР (1964 г.) требование закона звучало в более императивной форме с использованием модального глагола «должны». Теперь же наследство «может» быть принято. Тем не менее и раньше, и сейчас правовая природа срока, отведенного на принятие наследства, осталась прежней.

Срок принятия наследства по своему правоприменительному характеру подобен сроку исковой давности, влияющему на процессуальные и материальные права. Истечение срока принятия наследства не прекращает право наследника обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства либо обратиться в суд за установлением факта совершения конклюдентных действий наследником или за подтверждением уважительности причин пропуска шестимесячного срока.

Наследник вправе воспользоваться своим субъективным правом на использование любого из способов принятия наследства. Этим правом наследник может воспользоваться в любое время независимо от истечения срока принятия наследства. В этой части применения срок принятия наследства действует подобно процессуальной составляющей срока исковой давности и его окончание не прекращает права наследника на обращение в суд или к нотариусу, или к другим наследникам.

Однако нотариус, не установив бесспорных конклюдентных действий, а, наоборот, установив пропуск срока на подачу заявления наследником, вынужден будет отказать наследнику не в принятии заявления, а в выдаче ему свидетельства о праве на наследство на основании пропуска срока принятия наследства и ввиду распределения всего наследства между другими наследниками либо переходе его к государству как выморочного.

Действительно, если бы не существовало этой преклюзивной составляющей срока принятия наследства (аналогично материальной составляющей срока исковой давности — права на защиту), то создавалась бы презумпция бесхозяйности наследства до его принятия кем-либо из наследников в течение сколь угодно долгого периода времени. Мало того, если судом не будет установлен факт совершения конклюдентных действий наследником или не подтверждена уважительность причин пропуска шестимесячного срока, либо другие наследники не изъявят доброй воли, то, очевидно, что такой наследник будет признан не принявшим наследство, а следовательно, и не приобретшим его.

Таким образом, срок принятия наследства прекращает субъективное право наследника на принятие наследства и с этой точки зрения, безусловно, является пресекательным. В то же время простым истечением этого срока наследник не лишается своего субъективного права на обращение с заявлением о принятии наследства либо с соответствующими заявлениями в суд или к другим наследникам, принявшим наследство, ибо таких последствий ГК РФ действительно не установлено.

3 стр., 1375 слов

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления

... искового заявления арбитражный процесс не может быть возбужден и судья отказывает в принятии искового заявления ввиду отсутствия у истца права на предъявление иска. Об отказе в принятии искового заявления ... в гражданском процессе на стороне и Третьи лица, участвующие в арбитражном процессе, ... в законную силу. Оно может быть обжаловано (опротестовано) как в пол Статьей 2841 ГПК установлены сроки, в ...

Кроме общего правила о сроке принятия наследства законом установлены особые правила исчисления срока на принятие наследства для определенного круга наследников. Если ранее законодательством (ст. 546 ГК РСФСР (1964 г.) устанавливался один общий срок принятия наследства для таких наследников, выражавшийся в оставшейся части основного шестимесячного срока, если она была более трех месяцев и в продлении оставшейся части до трех месяцев, если она была менее этого срока, то теперь законодатель конкретизировал сроки для принятия наследства, поставив их в зависимость от оснований непринятия наследства «основными» наследниками.

Во-первых, если кто-либо из наследников отказался от наследства (подал заявление нотариусу или факт отказа установлен в судебном порядке) или был отстранен как недостойный, то право наследования возникает для других наследников и они могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них этого права.

Во-вторых, если кто-либо из наследников не примет наследство в силу любых причин и обстоятельств (но не откажется от него), то другие наследники, заступающие место не принявших наследства, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока, отведенного не принявшим наследникам. К таким не принявшим и не отказавшимся наследникам могут быть отнесены умершие наследники (их место заступают наследники по праву представления либо в порядке наследственной трансмиссии) либо основные наследники по завещанию (их место заступают подназначенные наследники, если таковые имеются) и другие.

Законом установлены также два способа преодоления преклюзивной природы срока принятия наследства.

Речь идет о случаях принятия наследства по истечении установленного срока. Следует отметить, что оба способа существовали и ранее (ст. 547 ГК РСФСР (1964 г.), однако в них говорилось о продлении, а не о восстановлении срока, и не совсем точно были определены последствия удовлетворения судом заявления. Такое положение вещей позволяло судам выносить половинчатые решения, например, решением суда лишь продлевался срок, и наследники вынуждены были далее опять обращаться к нотариусам за оформлением своих прав и получением свидетельств о праве на наследство. Такая формулировка нормы материального закона, безусловно, облегчала работу сверхзагруженной судебной системе, но отнюдь не способствовала воспитанию в гражданах духа уважительного отношения к этой системе. Судьи в этом случае не утруждали себя выяснением всего круга наследников, не запрашивали наследственные дела у нотариусов и не исследовали всех обстоятельств по делу, ограничиваясь только признанием наследника принявшим наследство или продле-

ванием ему срока для обращения в нотариальную контору.

Также ранее не совсем четко был описан порядок и действия регистрирующих органов и нотариуса в случае соглашения наследников о включении «опоздавшего» наследника в свой круг.

Итак, ныне это судебный порядок, предусматривающий восстановление срока судом и признание наследника принявшим наследство. Суд вправе удовлетворить заявление наследника, если последний не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.

3 стр., 1217 слов

Приобретение наследства: понятие, способы, срок

... 2005. 54. Эрделевский А.М. Приобретение наследства // СПС "Консультант Плюс". 55. Ярошенко К.Б. Вопросы применения законодательства о наследовании (о сроках принятия наследства) // Комментарий судебной практики. Выпуск ... иностранных и национальных словарей, 2009. 47. Суденко В.В. Право на отказ от наследства: теоретические и практические проблемы осуществления // Наследственное право. 2006. N ...

Глава 2. Отказ от наследства

2.1. Право на отказ от принятия наследства и способы отказа

Свобода выбора действий наследника подтверждается не только его субъективным правом на принятие наследства, но и его субъективным правом на отказ от принятия наследства. Эта beneficium abstinendi (привилегия отказа от наследства) издавна присуща наследникам как одна из неотъемлемых характеристик диспозитивной направленности всей системы частного права, в том числе и права наследственного.

Наследник, как и ранее, может hereditatem relinquere (отказаться от наследства) своим пассивным поведением или активными действиями.

В первом случае наследник в течение шести месяцев с момента открытия наследства не совершает никаких действий, свидетельствующих прямо или косвенно (конклюдентные действия) о его волеизъявлении на принятии наследства. Таким образом, наследник пропускает срок на принятие наследства, и если он впоследствии не обращается в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства или с соответствующим заявлением к наследникам, то он считается отказавшимся от наследства по умолчанию. В ст. 550 ГК РСФСР (1964 г.) такие действия наследника именовались непринятием наследства.

Второй случай использования наследником своего jus abstinendi (права на отказ) заключается в совершении им поступков, явно свидетельствующих или прямо выражающих его волю на отказ от принятия наследства.

Правила ст. 550 ГК РСФСР (1964 г.), действующей ранее, преломлялись в ряде других норм ГК РСФСР (1964 г.) и должны были применяться с учетом разъяснений высших судебных органов, а также сложившейся судебной практики. Нынешнее законодательство существенно отличается от упомянутой нормы закона и учитывает тенденции защиты частноправовых интересов, проявившиеся за последние два десятилетия в цивилистике России. Теперь нормы об отказе содержатся в трех статьях ГК РФ против одной в ГК РСФСР (1964 г.).

Ранее наследник по закону или по завещанию мог отказаться от наследства только в течение шести месяцев со дня открытия наследства. При этом он мог указать, что отказывается от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства или отдельной организации. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, повлек бы те же последствия, что и его непринятие.

Теперь наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается в течение срока, установленного для принятия наследства. Однако, если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по его заявлению признать этого наследника отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными (ст. 1157 ГК РФ).

Следует отметить, что законодатель избежал в этот раз точного указания на шестимесячный срок отказа от наследства, а применил дефиницию «срок, установленный для принятия наследства», тем самым расширив рамки действия права на отказ во времени и по кругу лиц.

Законодатель также изменил общее правило, запрещавшее ранее наследнику, принявшему наследство, отказаться от него. Теперь наследник вправе отказаться от наследства даже после его принятия (п. 2 ст. 1157 ГК РФ).

По-прежнему не допускается отказ от части причитающегося наследнику наследства. Однако это правило не относится к случаям принятия наследства одновременно по нескольким основаниям, что является также новеллой законодательства. Сейчас, если наследник призывается к наследованию, например, одновременно по завещанию, по закону или в порядке наследственной трансмиссии (как трансмиссар) и в результате открытия наследства (как наследник), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

2.2. Виды отказа от наследства

Отказ, как и прежде, может быть направленным (в чью-либо пользу) или абстрактным (общий, безусловный, без указания в чью пользу).

Состав лиц, в пользу которых может быть осуществлен отказ, подвергся изменениям. Наследник вправе отказаться только в пользу лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (недостойных, лишенных указанием в завещании и пр.), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Допускается отказ в пользу одного или в пользу нескольких наследников. При этом наследник вправе указать доли каждого.

Если он этого не делает, то наследственная доля распределяется поровну.

Направленный отказ в пользу иных лиц не допускается.

Отказ в пользу государства, муниципального образования или юридического лица допускается, только если они входят в круг наследников по завещанию. Ибо государство, хоть и наследует выморочное наследство по закону, но не входит ни в одну из очередей наследников.

Следует также отметить, что наследники по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии имеют право на получение отказа, только если они призваны к наследованию.

Не допускается направленный отказ наследника от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. В этом случае допускается лишь безусловный отказ, и наследовать долю отказавшегося наследника будут все назначенные завещанием наследники в равных долях.

Не допускается направленный отказ от обязательной доли в наследстве, причитающейся наследнику независимо от содержания завещания. В случае отказа необходимого наследника от обязательной доли она подлежит распределению между наследниками, призываемыми к наследованию, в соответствии с содержанием завещания.

Не допускается направленный отказ от наследства, если наследнику подназначен наследник. В этом случае доля отказавшегося наследника в полном объеме переходит к подназначенному наследнику.

Не допускается отказ от наследства, как и прежде, под условиями и с оговорками.

Все эти ограничения права наследника совершить направленный отказ предопределены прежде всего соблюдением законодателем приоритета воли наследодателя над волей наследника.

Фактически наследник, не побыв собственником имущества ни секунды, получает право на определение его дальнейшей юридической судьбы, когда указывает кому оно должно достаться. Конечно, оппоненты такой точки зрения могут возразить, что так или иначе имущество переходит к лицам, которые входят в круг наследников, и, возможно, будь наследодатель жив и зная об отказе наследника, он бы сам распределил указанную долю наследства тем же самым наследникам. Но возможно и иное. Тем более что на этот случай наследодатель мог предусмотреть такой переход подназначением наследника в тексте завещания. Следовательно, если он этого не сделал, то тем самым предположил распределение наследства по закону. Наследник же, определяя кому перейдет его доля, подменяет волю наследодателя, еще не заступив его место в гражданском обороте, и ущемляет законные права и интересы других наследников. Возникает противоречие основам частного права и частной собственности — правом распоряжения, владения и пользования имуществом обладает только его собственник (ст. 209 ГК РФ).

В то же время право наследника на безусловный отказ не противоречит общим принципам свободы выбора действий субъектов гражданского права.

Отказ от наследства является односторонней сделкой и подчиняется общим требованиям о совершении сделок. Отказ может быть заявлен только дееспособным лицом. Ограниченно дееспособные отказываются от наследства лишь с согласия своих попечителей. За недееспособных отказываются от наследства их опекуны. Опекуны, родители и усыновители несовершеннолетних могут отказаться от принятия наследства, а попечители дать согласие на отказ от наследства лишь с предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Отказ от наследства может быть признан судом недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы и по другим основаниям, предусмотренным законодательством. Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления нотариальной конторе по месту открытия наследства. К отказу от наследства приравнивается также несовершение лицом в установленные законом сроки и порядке действий, свидетельствующих о принятии наследства.

С учетом вышеизложенного и общего требования гражданского законодательства о том, что односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (ст. 310 ГК РФ), не допускается изменение или отмена (взятие обратно) отказа от наследства, после того как он уже совершен любым из способов, указанных ниже. Таким образом, если лицо, в пользу которого произошел отказ от наследства, в свою очередь, от наследства откажется, то первоначально отказавшийся от наследства наследник не может взять свой отказ обратно. В этом случае судьба наследственного имущества решается по общим правилам — оно может быть приращено к другим наследственным долям (если есть другие наследники), либо объявлено выморочным (если наследников больше не осталось).

Следовательно, отказ от наследства носит безусловный, безотзывный и бесповоротный характер и влечет прекращение права на принятие наследства без трансформации его в какое-либо иное право.

Что касается абстрактного отказа, то он не допускается только в одном случае — если наследуется выморочное имущество.

Способы отказа от наследства зависят от того, кто и каким образом обращается с соответствующим заявлением к нотариусу или уполномоченному должностному лицу.

По общему правилу отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу консульского учреждения заявления наследника об отказе от наследства (ст. 1159 ГК РФ).

Заявление об отказе от наследства должно быть сделано в письменной форме (ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате).

На этом заявлении наследника нотариус проставляет дату его получения и заверяет ее своей подписью (п. 23 приказа Минюста РФ «Об утверждении методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).

Однако заявление может быть подано нотариусу не самим наследником, а другим лицом (курьером) либо послано в нотариальную контору почтой. Тогда подлинность подписи наследника на заявлении об отказе от наследства должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нем нотариально не засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежаще оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору. Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике (п. 23 Приказа Минюста РФ «Об утверждении методических рекомендаций по

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).

И, наконец, последний, третий способ — отказ от наследства через представителя. Такой отказ возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие представителя на совершение такого юридически значимого действия, как отказ от наследства.

Доверенности не требуется, если отказ совершается законным представителем наследника — родителями, усыновителями и опекунами. Однако для совершения отказа последними требуется согласие органов опеки и попечительства, которые должны убедиться, что отказ от наследства не влечет нарушения законных прав и интересов опекаемых лиц (несовершеннолетних и недееспособных).

Заключение

В заключение следует сказать, что действующий Гражданский кодекс внёс множество новелл в институты принятия и отказа от наследства, в частности:

1. В ранее действовавшем законодательстве не содержалось примеров фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства наследником. Эти примеры вырабатывались путем обобщения судебной практики. Сегодня эти правила установлены в гл. 28 ГПК РФ (ст. 262—268).

2. В ранее действовавшей ст. 546 ГК РСФСР (1964 г.) требование закона звучало в более императивной форме с использованием модального глагола «должны». Теперь же наследство «может» быть принято. Тем не менее и раньше, и сейчас правовая природа срока, отведенного на принятие наследства, осталась прежней.

3. Если ранее законодательством (ст. 546 ГК РСФСР (1964 г.) устанавливался один общий срок принятия наследства для таких наследников, выражавшийся в оставшейся части основного шестимесячного срока, если она была более трех месяцев и в продлении оставшейся части до трех месяцев, если она была менее этого срока, то теперь законодатель конкретизировал сроки для принятия наследства, поставив их в зависимость от оснований непринятия наследства «основными» наследниками.

4. Случаи принятия наследства по истечении установленного срока существовали и ранее (ст. 547 ГК РСФСР (1964 г.), однако в них говорилось о продлении, а не о восстановлении срока, и не совсем точно были определены последствия удовлетворения судом заявления.

5. Также ранее не совсем четко был описан порядок и действия регистрирующих органов и нотариуса в случае соглашения наследников о включении «опоздавшего» наследника в свой круг. Ныне это судебный порядок, предусматривающий восстановление срока судом и признание наследника принявшим наследство.

В целом проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что ныне действующий Гражданский кодекс сделал значительный шаг вперёд по сравнению с прежним кодексом, однако многие положения могут и должны изменяться и совершенствоваться в дальнейшем.

Список использованной литературы

[Электронный ресурс]//URL: https://urveda.ru/kursovaya/prinyatie-otkaz-nasledstva/

1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.11.2001 N 146-ФЗ — Часть 3

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) от 14.11.2002 N 138-ФЗ

3. Бюллетень Минюста РФ. 2000. No 4.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.1991 N 2 (ред. от 25.10.1996) «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»

5. Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 N 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»

6. Суханов Е. А. О третьей части ГК РФ // Вестник ВАС РФ. 2002. No 3.

  1. Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании // Хозяйство и право. 2002. No 2 (301).