«Гражданское право» Наследственное право в Российском гражданском законодательстве Специальность

Курсовой проект
Содержание скрыть

В курсовой работе, будет исследоваться наследственное право, которое занимает, одну из лидирующих позиций среди наиболее важных институтов права.

Наследование — это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторон собственности. Собственность указывает принадлежность имущества в настоящее время, наследование на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.

Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2002 года третий части Гражданского кодекса РФ, нормы содержащей наследственное право, ключевым звеном реформирования Российского Гражданского законодательства. Данный нормативный акт был одним из самых ожидаемых законов в Российской Федерации, поскольку за более чем 13 лет существования современной социально-экономической системы общественные отношения очень сильно изменились. Определенно трудно сравнивать степень изменения отношений в сфере производства реализации товаров, работ, услуг с наследственными отношениями, но наследственные отношения во все времена оставались острым вопросом. Так же, до принятия третьей части Гражданского Кодекса Российской Федерации был принят ряд нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере наследования.

В число наследственных очередей до четырёх, а в настоящее время всё более популярно среди граждан составление завещания.

Несмотря на принятие столь ожидаемого документа, споры вокруг наследственного права не прекратились. Идёт активное обсуждение данного нормативно-правового акта.

При этом звучат не всегда лестные отзывы в адрес тех норм, которые содержит третья часть Гражданского Кодекса Российской Федерации. Актуальность темы. Проблема наследования имеет достаточно большое значение. Во-первых, она касается практически всех. Даже если человек никогда не станет наследником, возможно, он станет наследодателем.

Во-вторых, она напрямую связана с отношениями собственности. Способность человека распорядиться имуществом, оставшемся после его смерти небольшой степени выравнивает экономические отношения в государстве обществе, так как человек, имея данную возможность, может работать не только для себя, а так же для близких ему людей, но в первую очередь для детей.

Цель курсовой работы – изучение и анализ проблем, связанных наследственным правом.Задачи:1) рассмотреть понятие наследственного права;2) изучить особенности наследства по завещанию и по закону;3) изучить юридическую и субъективную сущность наследственных правовых отношений;4) рассмотреть перспективы развития наследственного права в России.Объект исследования – институт наследования.Предмет исследования – особенности получения наследства, правовая основа регулирования наследственного права, права и обязанности наследователей по закону и по завещанию. Структура курсовой работы: введение, две теоретические части с подпунктами, практическая часть, список использованных источников

12 стр., 5584 слов

Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому ...

... наследственного правопреемства по российскому законодательству. Вторая глава – это анализ механизма принятия наследства по российскому гражданскому праву. В третьей главе диплома исследуется отказ от наследства в гражданском праве РФ. В заключении подводятся краткие итоги дипломной работы. Фрагмент работы ...

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА РОССИИ

1.1.Предмет и метод наследственного права

Наследственное право как отрасль гражданского права изучает динамику развития имущественных отношений – переход имущественных благ от одного лица к другому, элементы содержащих прав и элементы обязательственного права, однако, не совпадая, ни с теми, ни с другими. Гражданский кодекс РФ (как и действовавший до 1 февраля 2002 года ГК РСФСР 1964 г.) неоднократно упоминает о вопросах наследственного права во всех разделах, рассказывает об общих положениях, правам и обязательственному праву.

Наследственное право – отрасль и подотрасли гражданского права, представляющая целостность установленных правовых норм государством, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в правопреемства.

Это определение раскрывает общее понятие наследственного права

в широком смысле. В субъективном смысле «наследственным правом следует считать право дающего к наследованию лица на принятие наследства» []Право наследования включает в себя, права наследодателя распорядиться своим имуществом, право лиц, призываемых и дающих

к наследованию по завещанию или по закону, так же на получение наследственного имущества. «Каждое государство самостоятельно осуществляет и распределяет принципы наследственного правопреемства, круг наследников по закону и по завещанию, условия и порядок взыскания

их к наследованию»[]Роль и значение наследования, могут изменяться в зависимости

от их степени развития, отношений (экономических, политических, правовых и т.д.).

Но в любом случае, состоят в обеспечении уверенности гражданина в том, что все нажитое ими имущество, имущественные права

и созданные ими блага материальные перейдут после его смерти

к родственникам и близким ему людям, либо к тем физическим

и юридическим лицам, государству, субъектам Федерации и муниципальным образованиям, которых назначил своими наследниками. Кроме того, «…право быть наследником – неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Но следует заметить конституционное право, наследования не вызывает у гражданина прав в отношении конкретного наследства – такие права возникают на основании завещания или закона»[]Предмет права – это социальные дела, которые регулируются общепризнанными мерками потомственного права. Сфера самого воздействия наследственного права гораздо обширнее сферы воздействия потомственных взаимоотношений, так как лишь они – часть права наследования.

Предмет наследственного права – это данные социальные дела имущественно-стоимостного характера, регулируются и составляются законодательством о наследовании, на это указывает ст. 1112 ГК РФ. Исходя из теоретического определения метода права, он должен представлять собой совокупность приемов и способов, т.е. порядок взаимодействия общественных отношений. Вступить в права наследства возникающего

19 стр., 9402 слов

Гражданское право и процесс : Наследование по завещанию, его особенности

... В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.[5] Прежде всего, вопросы наследственного права регулируются Конституцией Российской Федерации[6], ... ст.1118 ГК РФ), что, завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Следует отметить, что термин "завещание" применяется в двух значениях: ...

в результате погибшего физического лица, – это связь других участников гражданского наследства по распределению имущества и имущественных прав и обязанностей, принадлежавших умершему (участнику, выбывшему

из гражданских правоотношений), также определение юридического

наследства.[] Такое регулирование возникает в порядке единого правопреемства. Метод наследственного права обладает такими чертами: равенство между участников наследственных правоотношений, по воли участников, их имущественная самостоятельность и др.

Способность человека распоряжаться своим имуществом, оставшимся после его смерти, стабилизирует отношения экономически в государстве, человек, имея данный приоритет, может работать не только для самого себя, но и для близких ему людей (будущих наследников).

1.2. Принципы наследственного права

Согласно статье 1 ГК РФ на наследственное право как подотрасли гражданского права распространяют свое взаимодействие, на основные начала гражданского законодательства, к которым относятся: равенство участников гражданских отношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо

в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов. С этими основными началами гражданского права следует, что наследственному праву свойственные принципы, которые позволяют говорить о возникающей этой части гражданского права как его самостоятельной подотрасли.

Принцип приоритета наследования по завещанию над наследованием по закону. Согласно статье 1111 ГК РФ «наследование по закону имеет место по- стольку, поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом». По мнению Е.А. Суханова, «формальное выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямым следствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, т.е. объектов частной собственности граждан, так и возможностей распоряжения находящимся в частной собственности имуществом»[]. В этом учитывается не только действительная, но и предполагаемая воля наследодателя и отдается предпочтение действительной, если она существует. По этому законодательству если наследник не оставил ранее завещание своим близким и родным людям, то наследство будет делиться между самыми близкими людьми умершего по закону. Принцип субъективной свободы выбора воплощен в свободе завещания для наследодателя и в свободе выбора действий наследника. Этот принцип означает, что завещатель может любым принципом назначить наследника

в независимости от родства. Определить доли наследников в наследстве, лишить нескольких или одного наследника, не указывая причины такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, впоследствии отменить или изменить завещание (ст. 1119 ГК РФ).

Для второго – при его призвании к наследованию одновременно по нескольким основаниям

(по завещанию и по закону, в порядке наследственной трансмиссии или в результате открытия наследства) он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (ст. 1152 ГК РФ), либо имеет право отказаться

8 стр., 3981 слов

Понятие и принципы патентного права

До применения патентного закона этот институт назывался «изобретательским правом». Принципы патентного права: признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта; соблюдение баланса интересов патентообладателя и общества; предоставление охраны ...

от принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ).

Свобода выбора завещателя уменьшается правами обязательных (необходимых) наследников (ст. 1149 ГК РФ), а права наследника – тем, что не дает принятие наследства под условием или с оговорками

(ст. 1152 ГК РФ), что отказ от наследства не может быть далее изменен или оговорен (ст. 1157 ГК РФ).

Этот принцип «получил прямое закрепление

и развитие»[] непосредственно в тексте закона. Этот принцип определяется действием правил, свойственных всему гражданскому праву, дозволительной направленности и диспозитивности. В соответствии с этим правом

у наследодателя есть выбор написать или отказать от написания наследства,

а у наследника есть право отказать или принять право за наследством,

по вышеуказанным оговоркам.

Принцип равенства наследников по закону заключается в том, что наследники по закону одной очереди имеют равные доли (ст. 1141 ГК РФ).

Этот принцип находит свое подтверждение и в нормах международного права, применяемого странами – участницами СНГ. Так, норма ст. 49 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам установлен «принцип равенства», по которому граждане каждой из договаривающихся сторон могут унаследовать

на территориях других договаривающихся сторон имущество или права

по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как

и граждане данной договаривающейся стороны.

Принцип сохранения одного наследства воплощается в том, что с момента открытия наследство предстает в единой сформировавшейся наследственной массе. Оно сохраняет свой неизменный вид и переходит, к наследникам как единое целое не переписывается и не оговаривается (ст. 1110 ГК РФ).

При этом «…наследственная масса мыслится не как сумма разрозненных имущественных объектов, а как некоторое единство, в котором наличности и долги (aktiva и passiva) сливаются в одно юридическое целое (universumjus), переходящее не к случайному (неизвестному) захватчику,

а к известным, заранее предопределенным лицам, наследникам»[].Согласно статье 1112 ГК РФ в наследство входят все вещи, наследователя приобретенные во время его существования. Наследственные споры рассматривается законом как единый имущественный комплекс,

в состав, которого входят, не только вещи, но и иное имущество наследодателя в виде его имущественных прав и обязанностей. После открытия наследства оно не может быть больше или меньше. Права наследования гарантирован нормой части 4 ст. 35 Конституции РФ

и обозначает, что никто не может быть лишен права наследования

или исключен без соответствующего решения суда. Данный принцип создает правления достойности наследника, его равноправие с другими соперниками на наследство. Действие взгляда на обеспечения наследнику права наследования исключает правонарушение и законных интересов необходимых наследников.

Принцип универсальности наследственного правопреемства

это наиболее важный принцип наследственного права; он означает, что между волей наследодателя направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель).Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Другими словами, наследник принимает все имущество и все права и обязанности без какого-либо исключения, не зная, что входит в наследство, – банковские вклады наследодателя, принадлежавшие ему акции или его долговые обязательства.

4 стр., 1976 слов

Международное морское право. Понятие, принципы, источники

... также свободу воздушного принцип мирного использования моря - отражает принцип неприменения силы; принцип общего наследия человечества; принцип рационального использования и сохранения морских ресурсов; принцип охраны морской среды. Кодификация международного морского права впервые была осуществлена ...

Принцип свободы завещания. Он является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности

гражданско-правового регулирования. Данный принцип означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им; может оставить наследство любому субъекту гражданского права; по своему усмотрению распределить наследство между наследниками; лишить наследства всех или часть наследников; оформить особые завещательные распоряжения.

В соответствии с указанным принципом воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо,

ни косвенно оказывать на него давление, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким и т. д.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается, прежде всего, в том, как определен круг наследников по закону, которые призываются

к наследованию в том случае, если наследодатель не оставил завещания,

или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана.

В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. Этим во многом объясняется и установление очередности призвания наследников по закону к наследованию. Вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники – переживший супруг, дети, родители, и лишь при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, призываются наследники более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей.

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о приращении наследственных долей. Наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется

от него. Но если наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам, которые призываются к наследованию

по закону или по завещанию.

Принципы дозволительной направленности и диспозитивности. Эти принципы действуют в наследственном праве не только по отношению

к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания

их к наследованию предоставляется свобода выбора: они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались. Волеизъявление наследника не должно зависеть

9 стр., 4265 слов

ПО РИМСКОМУ ПРАВУ № 8: «НАСЛЕДСТВО ( HEREDITAS ) В РИМСКОМ ПРАВЕ ...

... правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке при­обретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя[1]. Нормы наследственного права ...

от какого-либо влияния других лиц, безотносительно от того, направлено

ли это влияние на принятие или на отказ от принятия наследства.

Например, достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится, прежде всего, в целях охраны основ правопорядка и нравственности.

Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания (ст. 1123 ГК), истолкованием содержания завещания именно так, как предполагал наследодатель во время составления завещания, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследника, в том числе в отношениях, где наследники

в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают

в качестве обязанных лиц.

В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказ

о получателей, доверительных управляющих и др.

Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных посягательств. В наследственном праве данный принцип закреплен в ст. 1171 ГК, он также воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т. д. Мерами по охране наследства являются: опись наследственного имущества; оценка наследственного имущества; внесение на депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства; передача банку по договору хранения валютных ценностей, драгоценных металлов, камней и изделий из них; доверительное управление имуществом.

Наличие всех перечисленных принципов, характерных только для раздела гражданского права, дает достаточные основания полагать, что налицо относительно самостоятельное подразделение отрасли права подотрасли, которая в дальнейшем может перерасти в самостоятельную отрасль.

Главным и основным законом любой страны является Конституция или иной аналогичный по правовой природе и юридической силе закон. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие применяется на всей территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью е правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ст. 15 Конституции РФ).

Законодательство о наследовании как часть гражданского законодательства состоит из норм ГК РФ и норм, включенных в иные федеральные законы, содержащих правила, регулирующие наследственные отношения. При этом нормы наследственного права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать принципам наследственного права и не противоречить нормам ГК РФ.

В качестве примера можно привести положения Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22 января 1993 г. и ратифицирована Россией 4 августа 1994 г.), согласно которым способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными заключение несоблюдения формы, если последняя дает требованиям права места его составления (ст. 47 Конвенции).

22 стр., 10615 слов

Физические лица как субъекты права пожизненного наследуемого владения

... на землю, право пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования, временного пользования и аренды (субаренды). В нем сохраняется вариант получения земельных участков в пожизненное наследуемое владение для граждан Республики Беларусь, четко урегулированы вопросы по вступлению в наследство: установлен ...

Производство по делам о наследовании движимого имущества также компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти.[] Производство по делам

о наследовании движимого имущества также компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой находится имущество. Эти положения применяются в споре между сторонами наследников (ст. 48 Конвенции).

В этих примерах определяется по закону стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное жильё,

а право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество (ст. 45 Конвенции).

Если по закону требований стороны, подлежащему применению при наследовании, наследником будет государство, но наследственное движимое имущество переходит договаривающейся стороне, гражданином которой является наследодатель

в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит договаривающейся стороне, на территории которой оно находится (ст. 46 Конвенции)[].

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);

2) нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);

3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;

5) нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);

6) иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.).

Для правильного разрешения вопросов, связанных применением норм наследственного права, необходимо прибегать разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда.

1.4 Субъекты наследственного права

Субъекты наследственных правоотношений – лица, которые являются участниками этих правоотношений. Наследодателем признается лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства (апатрид).

При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч. 1 ст. 61 ГК РФ).

10 стр., 4816 слов

Наследование по завещанию

... от наследства или не принял его, либо когда наследник по завещанию признан недостойным наследником, либо если завещана только часть имущества, либо завещание признано недействительным, либо когда наследник по завещанию умер ранее наследодателя. Наследники ...

В настоящее время дискуссионным остается вопрос о возможности считать наследодателя участником таких правоотношений. Безусловно, если бы не было наследодателя, наследование было бы невозможно. Вместе с тем со смертью гражданина прекращается его правоспособность. Поэтому можно говорить, что наследодатель «создает» наследство, является носителем прав и обязанностей, по поводу которых впоследствии возникают правоотношения, участником которых он уже не может являться. Наследодателя можно было бы считать субъектом правоотношения только в случае, если бы отечественное законодательство допускало возможность составления наследственного договора, смысл которого состоит в прижизненном разделе наследства.

Наследник – лицо, указанное в завещании или определенное нормами закона в качестве преемника наследодателя. Представляется интересным то первоначальное значение наследника, которое отражено в римском праве. Здесь наследник выступал преемником не только имущества, но и религии, нравственных заветов, власти главы семейства. Римские юристы отмечали, что наследник «вступает не столько в обладание имуществом составителя наследства, сколько в юридическое состояние его, во всё и всеобщее право его». Последующее развитие общественной жизни значительно изменяет наследование, но оставляет взгляд на наследника как на преемника наследодателя.

В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть гражданин, юридическое лицо, государство в целом. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин России оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству правопреемнику, т.е. к Российской Федерации. Юридические лица

(в том числе иностранные) могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Статья 1116 ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:

  • граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
  • зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
  • лица, указанные в завещании;
  • юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;
  • Российская Федерация – по завещанию;
  • субъекты Российской Федерации – по завещанию;
  • муниципальные образования – по завещанию;
  • иностранные государства – по завещанию;
  • международные организации – по завещанию;

— Российская Федерация (выморочное имущество) – наследование по закону. И так, законодатель выделяет 10 основных позиций. Данный перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, которые могут стать наследниками, как по закону, так и по завещанию (ч. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились

38 стр., 18600 слов

Наследование по закону и по завещанию

... наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из наследников будет сингулярным. К числу оснований наследства относятся завещание и закон. ... 1110 ГК РФ, «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое ...

в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда,

или на день вступления решения суда в законную силу.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность, имущественное положение гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.

Согласно гражданскому законодательству за малолетних, несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, совершают их законные представители, опекуны, попечители.

В завещании указываются конкретные лица, которым наследодатель пожелал оставить свое имущество. Этими лицами не обязательно должны быть родственники наследодателя, ими могут быть любые посторонние лица. Могут призываться к наследованию юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства. Если ко дню открытия наследства юридическое лицо было ликвидировано, имущество наследователя будет наследоваться по закону.

Необходимо отметить, Российская Федерация является исключительным наследником выморочного имущества. Основания для признания имущества выморочным совпадают с основаниями наследственного преемства этого имущества по закону государством. Имущество признается выморочным, если (ст. 1151 ГК РФ):

  • у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
  • наследники не имеют права наследовать;
  • наследники отстранены от наследования;
  • никто из наследников не принял наследства;
  • все наследники отказались от наследства, но никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

При этом государству не нужно осуществлять никаких специальных действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.

В отношении граждан, которые могут призываться к наследованию, существует одно обязательное условие: они должны быть достойными наследниками. Лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники». Прежде всего, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию не только их самих, но и других лиц, либо увеличению им или другим лицам доли наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Это могут быть различные действия, которые направлены против наследодателя или его наследников, например: покушение на жизнь наследодателя или его наследников либо намерение совершить подобное покушение; подделка, уничтожение или сокрытие завещания наследодателя; создание препятствий в осуществлении последней воли путём обмана наследодателя, а также иные противоправные действия.

Необходимо учитывать, что законодатель делает акцент на умышленном характере таких противоправных действий. Лица, совершившие преступления по неосторожности или в состоянии невменяемости от наследования не отстраняются. В то же время сохраняют право наследовать граждане, которым наследодатель завещал своё имущество после утраты ими права наследовать в результате совершения ими соответствующих противоправных действий.

Законом предусмотрены и другие случаи признания граждан недостойными наследниками. Так, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

В этом случае родители, лишённые родительских прав, автоматически становятся недостойными наследниками и дополнительно признавать их таковыми не требуется. Кроме того, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования граждан, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).

Две эти категории недостойных наследников отстраняются от наследования только по закону, но наследодатель вправе оставить завещание в пользу недостойного наследника.

Здесь можно принести следующий пример. Внучка наследодателя являлась единственной наследницей по завещанию. Сестра умершего обратилась с иском о признании завещания недействительным, указав, что внучка недостойно себя вела по отношению к умершему, не ухаживала за ним, отбирала деньги и т.д. Решением суда в иске было отказано, поскольку наследодатель не отменил завещание, в то время как мог это сделать.

Недостойным может быть признан наследник, имеющий право на

обязательную долю в наследстве. Решение вопроса о признании лица недостойным наследником возможно только в рамках наследственных правоотношений, т.е. после открытия наследства. Так, по одному из дел суд отказал в признании лица недостойным наследником, поскольку эти требования были заявлены до открытия наследства, т.е. когда наследодатель был жив.

2. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

2.1 Наследование по завещанию

Завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ).

Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданскому правовому принципу, как диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля. Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника).

Права и обязанности из завещания возникают для наследников только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя. Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).

Форма и порядок совершения завещания Анализ положений главы 62 ГК РФ «Наследование по завещанию» позволяет классифицировать завещательные распоряжения граждан по следующим видам:

  • завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. 1125, 1127, 1128 ГК РФ);
  • закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц, включая нотариуса, с его содержанием (ст.

1126 ГК РФ);

— завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129 ГК РФ).

Завещание является сделкой строгой формы. В ст. 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием. Следовательно, любое такое распоряжение, совершенное гражданином без соблюдения правил Гражданского кодекса РФ о завещании, не может быть признано законным и не повлечет те юридические последствия, которые предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию. По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. Завещания граждан Российской Федерации, временно или постоянно находящихся на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах (п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате).

Исключением из общего правила о нотариальной форме завещания является новый для современного российского наследственного права вид завещания

– завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 36 К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются (при соблюдении требований ст. 1124 и 1125 ГК РФ к форме завещания, порядку его совершения и нотариального удостоверения):

  • завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
  • завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
  • завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  • завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

— завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание. Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого представится возможность, должно направить его через органы юстиции (в частности, территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, реестра и картографии в субъектах Российской Федерации) нотариусу по месту жительства завещателя. Если указанному лицу известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно нотариусу, осуществляющему свою деятельность в том нотариальном округе, на территории которого находится место жительства завещателя.

В то же время, исходя из права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, которое гарантировано ст. 48 Конституции РФ, и учитывая специфический правовой статус нотариуса и возложенные на него обязанности по защите прав и законных интересов граждан (ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате), Гражданский кодекс РФ обязывает лиц, которым в соответствии с п. 1 ст. 1127 ГК РФ предоставлено право удостоверять завещание, принять все меры (если имеется разумная возможность) для приглашения к завещателю нотариуса в случае, когда гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает такое желание. В части третьей ГК РФ нормативно определяется положение свидетелей как лиц, участвующих в наследственных правоотношениях; этого не было в ранее действовавшем ГК РСФСР.

В случаях, когда при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, то ими не могут быть (а также не могут подписывать завещание вместо завещателя) в соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ:

  • нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;
  • лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
  • граждане, не обладающие полной дееспособностью;
  • неграмотные;
  • граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

— лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда совершается закрытое завещание. Очевидно, что указанные лица не могут быть свидетелями по причине их заинтересованности в совершении завещания или по причине их необъективности, пристрастности, недобросовестности либо возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие органы и лиц при привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу. Как и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления.

Таким образом, не нарушая принципа свободы завещания и прав наследников, к которым на основании рассматриваемого завещательного распоряжения переходят права на денежные средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы иных лиц, которые могут быть признаны наследниками по закону, следовательно, размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей наследственной массы. Такое толкование данной нормы соответствует конституционному принципу осуществления прав и свобод человека и гражданина, которое не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).

Положениями п. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован не предусмотренный ранее действовавшим гражданским законодательством особый порядок нотариального удостоверения завещаний

  • закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание;
  • о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания. Использование в содержании данной нормы термина «собственноручно» указывает на обязательность написания текста завещания и его подписания завещателем «от руки» и на недопустимость использования для этого печатных машинок, компьютерной, факсимильной и иной оргтехники, факсимиле завещателя. Нотариус, принимая такое завещание, должен разъяснить указанные положения завещателю и вправе отказать последнему в удостоверении закрытого завещания, если завещатель сообщит об имеющихся несоответствиях формы завещания требованиям п. 2 ст. 1126 ГК РФ. Наследники вправе после смерти завещателя требовать проведения почерковедческой экспертизы при возникновении сомнений в том, собственноручно ли написано и подписано наследодателем завещание.

Если такие сомнения подтвердятся по результатам экспертизы, наследники могут обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и со- 39 держащий полный текст этого завещания. Требования к содержанию протокола должны четко соблюдаться нотариусом, так как согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

2.2. Наследование по закону

В отличие от наследования по завещанию при наследовании по второму основанию – по закону, наследование осуществляется независимо от воли наследодателя; круг наследников, их наследственные доли определяются в соответствии с требованиями законодательства. Здесь наследственное имущество переходит к наследникам в соответствии с установленной очередностью. При этом наследники каждой последующий очереди наследуют, если:

  • нет наследников предшествующей очереди;
  • наследники предшествующей очереди отстранены от наследования как недостойные, либо никто из них не имеет права наследовать;
  • наследники предшествующей очереди отстранены наследодателем от наследства;
  • никто из наследников предшествующей очереди не принял наследства либо все они отказались от наследства.

Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ).

Дети – сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Они наследуют после родителей независимо от возраста и трудоспособности. Признание брака недействительным, равно как и лишение родителей родительских прав, не влияет на наследственные права детей. Наследником является и ребенок наследодателя, зачатый при его жизни и родившийся живым после его смерти (ст. 1116 ГК РФ).

Происхождение детей от матери подтверждается и свидетельством

о государственной регистрации рождения ребенка, выдаваемого органами ЗАГС. При этом после смерти матери ее дети являются наследниками независимо от того, состояла она в зарегистрированном браке с их отцом или нет. В случае применения метода искусственного оплодотворения при зачатии ребенка, лица, состоящие и браке между собой и давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивании могут быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной матери (ст. 51 Семейного кодекса РФ).

На практике достаточно часто встречаются случаи, когда суррогатная мать оставляет ребенка у себя и, соответственно, производит запись о своем материнстве в отношении этого ребенка. Очевидно, что впоследствии ребенок будет наследовать только после смерти суррогатной матери, а генетические родители не могут выступать как наследодатели при наследовании по закону в отношении такого ребенка, причем вне зависимости от их согласия на это. Ребенок наследует после смерти его отца, если отцовство было признано в установленном порядке. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке (ст. 48 Семейного кодекса РФ).

Кроме того, отцовство в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 – 50 Семейного кодекса РФ).

при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных.

Усыновление представляет собой юридический акт, в результате которого между усыновителями и ребёнком устанавливаются такие же правовые отношения, которые существуют между родителями и детьми (ст. 137 Семейного кодекса РФ).

Отсюда следует, что усыновление влечёт за собой следующие правовые последствия:

  • установление правовой связи между усыновителем и усыновлённым, а также между усыновлённым и родственниками усыновителя;

— прекращение правовой связи усыновлённого с его родителями и другими родственниками по действительному кровному происхождению. В силу этого усыновлённые становятся братьями и сестрами родных детей усыновителя, внуками его родителей. Данное положение воспроизводится в ст. 1147 ГК РФ, согласно которой при наследовании по закону усыновлённый и его потомство с одной стороны, и усыновитель и его родственники с другой приравниваются к родственникам по происхождению. В п. 2 ст. 1147 ГК РФ указывается, что, по общему правилу, усыновлённый и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновлённого и других его родственников по происхождению, а родители усыновлённого и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства. Исключение составляют случаи, когда усыновлённый по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению в этом случае усыновлённый и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства.

Супруг – это лицо, состоявшее с наследодателем в законном браке. Супруг является наследником по закону и в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но фактические брачные отношения с умершим возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» от 8 июля 1944 г. и были установлены судом. Так, во Франции родители наследодателя наследуют только при отсутствии у наследодателя детей, в равных долях половину наследства, вторая половина переходит братьям и сестрам наследодателя (ст. 48 748 Гражданского кодекса Франции).

2.3 Способы и сроки принятия наследства

Приобретению наследства посвящена глава 64 ГК РФ. В соответствии со статьей 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого наследник должен:

  • ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретает наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);
  • принять наследство одним из способов, предусмотренных в статье 1153 ГК РФ;

— принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154, 1155) ГК РФ).

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Например, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. В соответствии с ч. 2 ст.1152 ГК РФ наследство может быть принято:

  • одним из наследников (что, однако, не означает, что остальные наследники приняли наследство);
  • несколькими наследниками и даже их подавляющим большинством.

Принятие наследства лишь несколькими из наследников означает, что на них возлагается исполнение обязанностей, предусмотренных законом.

Действующее законодательство устанавливает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. При переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации акта принятия наследства не требуется (ч. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Считается, что Российская Федерация приобрела наследство в силу статьи 1151 ГК РФ. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (ч. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Заявление может подаваться как лично, так и через представителя наследника, так и по почте. Если заявление подается не лично, подпись на нем должна быть засвидетельствована нотариусом или иным полномочным лицом в соответствии с законодательством о нотариате. Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства или об отказе от него свидетельствуется нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нем нотариально не засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору. Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором так- же указывает сведения о наследнике.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

  • вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  • принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  • произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  • оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Принятие наследства носит срочный характер. В соответствии со статьей 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, то оно может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим. Согласно части 1 ст. 1114 ГК РФ при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда. В соответствии с частью 3 ст. 45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, о чем указывает в решении суда. Принятие наследства по истечении установленного срока осуществляется (ст. 1155 ГК РФ):

  • по решению суда о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, если наследник пропустил срок по уважительным причинам и при условии, что он обратился в суд в течение шести месяцев после то го, как причины пропуска отпали. Суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными;

— без обращения в суд при условии согласия в письменной форме всех наследников. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство аннулируются. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

2.4 Право отказа от наследства

Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ, согласно которой наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства. Иными словами, доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит

к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. В случае если наследник уже совершил действия, однозначно свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд вправе по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если установит, что причины пропуска срока были уважительными. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Согласно ч. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться oт наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или к порядке наследственной трансмиссии. Не допускается отказ, в пользу какого — либо из указанных лиц:

  • от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
  • от обязательной доли в наследстве;

— Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в ч. 1 ст. 1156 ГК РФ, не допускается. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от наследства совершается подачей нотариусу (или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу) по месту открытия наследства заявления наследника об отказе от наследства. При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания их к наследованию.

3.ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1 Проблема осуществления наследственных прав и их защита

Наследственные правоотношения обычно достаточно сложные. Существует много проблем осуществления наследства и поэтому количество наследственных дел в судах занимает большое место. Вступивший в действие с 01.03.02 г. V раздел третьей части ГК РФ «Наследственное право» существенно изменил многие положения, устранил многие пробелы в законодательстве. В тоже время дела данной категории усложняются, т.к. появилось несколько новых форм завещаний: закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах, завещание с обязательным присутствием свидетелей. Усложнилась очередность – восемь очередей наследников.

Все эти и другие изменения так же влияют на возникновение спора между наследниками, а значит, появилось еще больше проблем. Таким образом: проблемы были и остались. Среди проблем, следующие:

1.раздел наследственного имущества, когда наследники не пришли к согласию

2.суд может признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал об этом или пропустил этот срок. В случаях восстановления срока обязательно есть спор о праве, иначе наследник бы и не обращался в суд.

3.в случае спора между наследниками о порядке пользования неделимой вещью. Этот вопрос решается судом (п2 ст. 1152 ГК РФ)

4.суд может признать наследника отказавшимся от наследства по истечении срока на отказ, если найдет причины этого пропуска уважительными. (п2 ст. 1152 ГК РФ)

5.кредиторы наследователя вправе предъявить свои требования принявшим наследство наследникам. (п3 ст. 1175 ГК РФ)

6.для признания наследника недостойным (противозаконные действия, злостное уклонение от обязанности и др.) должны быть подтверждены в судебном порядке (ст. 1117 ГК РФ).

7.завещание может быть признано недействительным судом по иску лица, права и интересы которого могут быть нарушены.

8.по требованию лица суд подтверждает факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п3 ст. 1129 ГК РФ).

9.после открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанности.

10.суд может, с учетом имущественного положения наследников, уменьшить обязательную долю или даже отказать

11.суд может приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство, если у наследователя есть ребенок, зачатый при его жизни, до его рождения (п3 ст. 1163 ГК РФ).

12.в порядке особого производства подтверждается факт нахождения лица на иждивении, регистрация рождения, смерти, факта принятия наследства и места открытия (ст. 247 ГПК РФ)

13.объявление гражданина умершим происходит в судебном порядке (гл. 28 ГПК РФ).

14.в случае неправильного нотариального действия или отказа наследники вправе обжаловать действия нотариуса в судебном порядке.

Защитить свои имущественные права и законные интересы в судебном порядке можно несколькими способами: в порядке искового производства, в порядке особого производства.

3.2. Наследственные иски и проблемы, связанные с наследственными правоотношениями

Иском о наследстве является предъявление в суд для рассмотрения и разрешения требования наследника к лицу, ошибочно считающим себя наследником, вытекающее из спора о правах и вещах, входящих в наследство. Как правило, наследственные иски заключаются в присуждении ответчику наследства или части. К наследственным искам о признании относятся иски о признании принятия наследства. Если есть спор о праве, если нет спора – такие дела рассматриваются в порядке особого производства.

По материальному признаку выделяют следующие группы исков -дела по спорам, вытекающим из гражданских, трудовых,, жилищных, семейных правоотношений и др..

Выделяют четыре группы исков о наследстве:

I группа- это споры между наследниками по закону. К ней относятся споры о разделе имущества, споры о признании наследниками, о выделении доли, споры о лишении наследственных прав, о продлении срока на принятие наследства.

II группа- это споры между наследниками по закону и по завещанию. Такие проблемы возникают при рассмотрении вопроса о недействительности завещания полностью – тогда встает вопрос о наследовании по закону. Например, о выдаче обязательной доли наследства.

III группа — споры между наследниками по завещанию. По разным завещаниям.

В первом случае спор может быть о разделе имущества или о том, что завещатель указал долю наследнику меньше, чем Ѕ его доли. Во втором случае спор представляет собой требование о признании недействительным позднее составление завещания.

IV группа- споры между наследниками и государством. Т.к. государство также является наследником либо по закону, либо по завещанию. В спорах участием государства есть особенность: освобождение от уплаты госпошлины сторона — финансовый орган — государство, иск может предъявить и прокурор.

3.3. Обращение в судебные органы и порядок возбуждения наследственных дел

Право на обращение в суд за защитой – важнейшее право граждан в области правосудия. В соответствии со ст. 4 ГПК РФ суд приступает к рассмотрению дела по заявлению лица, обратившегося за защитой.

Возбуждение дела в суде – первая стадия гражданского судопроизводства. Дела связанные с наследственными правоотношениями могут возбуждать в суде наследники по закону или по завещанию.

Для защиты своих наследственных прав необходимо соблюдать условия, предусмотренные законом, называемые предпосылками права на обращение в суд.

Необходимыми предпосылками для обращения в суд являются:

а) подведомственность дела суду;

  • б) отсутствие вступившего в законную силу решения суда по спору;
  • в) отсутствия определения суда о принятии отказа истца от иска или утверждение мирового соглашения межу сторонами;
  • г) отсутствие в производстве суда дела по спору между сторонами.

1) Подведомственность.

Первая предпосылка на обращение в суд – это соблюдение подведомственности. Существуют различные учреждения, наделенные юридическими полномочиями, но каждое из них вправе рассмотреть лишь те дела, которым законом отнесены к их ведению, т.е. подведомственное ему.

Как правило, наследственные проблемы прежде чем стать предметом судебного разбирательства, сначала являются предметом нотариального производства. Если же возник спор о наследстве, то дело рассматривается в суде. Таким образом, в основе разграничения подведомственности наследственных исков суду и нотариальным органам лежит наличие спора. Если между лицами спора о наследстве нет, наследственные права оформляются в нотариальной конторе.

Иначе обстоит дело в особом производстве, поскольку здесь рассматриваются бесспорные дела. В этом случае нотариальной конторе требуется установление факта лишь тогда, когда гражданин получит решение суда. Конституции РФ установили, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод и их непременными участниками выступают граждане, поэтому споры, связанные с наследственными правоотношениями подведомственны суду.

2) Тождество.

Так же необходимо выяснить, нет ли в производстве данного или другого дела по тождественному спору. Если такое имеется, право на суд считается реализованным и вторичный спор к судебному делу принят быть не может

3) Условия на осуществления права на судебную защиту.

Кроме предпосылок на обращение в суд за защитой необходимо еще соблюсти ряд условий.

а) дело должно быть подсудно тому суду, в который подается заявление;

  • б) заявление должно быть подано дееспособным лицом;
  • в) лицо, действующее от имени другого лица, должно иметь полномочия, подтвержденные документально (п9 ст.

129 ГПК РСФСР).

Процессуальным последствием несоблюдения этих условий так же будет отказ в приеме заявления. Однако он не препятствует вторичному обращению в суд, если допущенное нарушение устранено., исковом заявлении должно быть указанно: наименование суда, в который подается заявление, наименование истца, адрес, наименование ответчика, его местожительство, обстоятельства, на которых истец основывает свое требование, требование истца, цена иска, перечень документов прилагаемых.

Так, Н. предъявил иск к Д. в суд о признании недействительным завещания. В исковом заявлении не было указано, по каким причинам заявитель считает, что выданное нотариальной конторой свидетельство праве на наследство не соответствует требованиям закона о наследовании, изожжены обстоятельства дела, не приведены соответствующие доказательства в обоснование требования, не указана цена иска, хотя спор возник по поводу имущества. Приняв эти документы, суд не истребовал документы, необходимые для разрешения спора, в том числе и оспариваемое завещание. При проверке дела в порядке надзора Верховным Судом РСФСР обращено внимание народного суда на указанные недостатки.

При подаче искового заявления необходимо обратить внимание на соблюдение материально-правовых сроков. Если сроки пропущены, то следует подумать о целесообразности такого иска, который повлечет затраты на госпошлину и потерю времени, но не приведет к желаемому результату

б) Исковая давность – это срок для осуществления судебной защиты. Важно отметить, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны о споре, сделанному до вынесения судом решения.

Так, Н. 14 июня 2001 года предъявила иск к. и Л. О признании фактического принятия наследство и признания договора купли-продажи квартиры недействительным. Н. указала, что 12 мая 1994 года умер ее отец. У него осталось имущество в виде Ѕ доли квартиры, другая часть принадлежала его второй жене Л. После смерти отца жена передала Н. его вещи: часы, магнитофон, телевизор. Н. фактически вступила в права наследования. Квартиру она не переоформляла, указывая, что не знала кому она принадлежит. Вторая жена продала квартиру в 1997 году. Ответчики просили применить срок исковой давности и отказать в иске. Их материалов дела следовало, что Н. вместе с отцом жили в двухкомнатной квартире, после его второго брака они обменяли свою квартиру и квартиру второй жены на трехкомнатную и однокомнатную для Н. Истица знала, кому принадлежит спорная квартира. Истица не хотела участвовать в расходах на квартиру, не интересовалась ее судьбой. В соответствии с п1 ст. 200 ГК РФ срок исковой давности начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В соответствии со ст. 196 ГК РФ срок исковой давности по таким требованиям установлен в три года. Истица должна была узнать о нарушении своих прав, срок исковой давности пропущен – в иске отказано.

в) Предмет доказывания – особый процессуальный институт, в который входят лишь те факты, которые имеют материально-правовое значение. Факты, без выяснения которых нельзя правильно разрешить дело.

Так, М., И. и др. обратились в суд с исками к своей сестре Х. о признании частично недействительным свидетельства о праве на наследство. Истцы указали, что их мать, умершая в 1970 г., завещала свой дом детям, но Х. оформила его на себя.

Рузский народный суд Московской области в исках отказал, обосновывая это тем, что Х. была единственной наследницей, которая приняла наследство в установленном законом порядке в шестимесячный срок. Другие пропустили этот срок.

Верховный Суд РФ, отменяя решение в части отказа в иске М., указал, что народный суд не учел правило ст. 547 ГК РСФСР, согласно которому наследство может быть принято и по истечении шестимесячного срока, если другие принявшие наследники не возражают против этого. Из материалов дела видно, что М пользовалась частью дома, с согласия ответчицы в 1983 г. произвела в нем ремонт, после которого дом был разделен на две части. Кроме того, М. представила суду квитанции об оплате коммунальных услуг и другие документы, подтверждающие, что она пользовалась частью дома как собственница. Все эти обстоятельства дают основание полагать, что М. можно признать принявшей наследство согласно п.1 ст. 547 ГК РСФСР.

г) Применение норм права

Определяя нормы права, следует иметь ввиду, что круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследуемого имущества определяется законодательством

е) Состав лиц

При подготовке дела к судебному разбирательству судья должен известить заинтересованных лиц о производящемся деле, времени и месте судебного разбирательства. Такими лицами могут являться как граждане, так и юридические лица. Участие органа опеки и попечительства будет способствовать охране интересов несовершеннолетних наследников, так же в наследственных делах принимают участие финансовые органы защищающие государство.

Согласно ст. 1154 ГК РФ наследство должно быть принято в срок, если нет, то переходит государству.

3.4. Судебное разбирательство

Для рассмотрения дела необходимо правильно установить обстоятельства, имеющие значение для дела, и рассматривать все доказательства спора. Несоблюдение приводит к отмене решения.

Если обстоятельства препятствуют продолжению дела, то производство по делу не оканчивается, а приостанавливается.

Суд обязан приостановить производство в соответствии со ст. 214 ГПК РФ в случаях:

смерти гражданина, если спорное правоотношение допускает правопреемство или юридического лица, являвшихся стороной в деле;

  • утраты стороной дееспособности;
  • пребывание ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ;

— невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого лица рассматриваемого в гражданском уголовном или административном порядке.

Кроме обязательного приостановления может по заявлению или по ходатайству лиц в таких случаях:

пребывание стороны на военной службе или привлечения на какой-либо государственной обязанности;

  • назначении судом экспертизы;
  • нахождения стороны в лечебном учреждении;
  • розыска ответчика по ст. 112 ГК РФ;
  • нахождение стороны в длительной служебной командировке;

Решение суда

Судебное разбирательство завершается постановлением решения по делу. Иногда бывает сложно установить что относится к предметам домашней обстановки и обихода. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил: антикварные предметы, представляющие художественную и историческую ценность, не могут рассматриваться в качестве домашней обстановки. Для выяснения вопроса о ценности предмета суд может назначить экспертизу.

Если проведенной экспертизы недостаточно, суд может назначить повторную экспертизу.

Между А. и Б. возник спор по поводу раздела дома, перешедшего к ним по праву наследования сразу после смерти отца. По заключению районного архитектора и БТИ, раздел дома возможен, но только на неравные части. Учитывая это, а также тот факт, что истец проживает в другом городе и домом постоянно не пользуется, Новгородский областной суд выделил ответчику большую часть дома и взыскал с него в пользу истца денежную компенсацию за часть, превышающую его долю.

Мировое соглашение

Судебное разбирательство дел о наследовании не всегда заканчивается вынесением судебного решения. Довольно часто стороны заключают мировое соглашение.

В соответствии со ст. 165 ГПК РФ об утверждении мирового соглашения суд выносит определение, которым прекращает производство по делу.

3.5. Защита наследственных прав в порядке особого производства

Особое производство – это вид гражданского судопроизводства в порядке которого рассматриваются бесспорные гражданские дела в целях создания условий для осуществлений гражданами их личных и имущественных прав.

Дела особого производства рассматривающиеся по общим правилам и принципам гражданского процесса. Некоторые ограничения имеют принцип состязательности, т.к. нет спора о праве, то соответственно отсутствует противоположная сторона.

В особом производстве допускается соединение в одно производство несколько заявлений. Они могут быть объединены и рассмотрены в одном производстве.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хочу отметить несколько проблем, с которыми мы столкнулись в данной работе. И так.

При всей важности рассматриваемого института наследственного права ни законодательство, ни ученые – цивилисты не смогли выработать списка предметов домашней обстановки (обихода) или хотя бы принципов, по которым вещь можно относить к предметам роскоши (наследуемым в обычном порядке) или к предметам обычной обстановки. Можно отталкиваться хотя бы от потребительского назначения, если вещь использовалась для повседневных потребностей наследодателя или совместно с ним проживающих наследников, то она должна быть отнесена к этой особой категории имущества. Этот принцип должен быть единственным допустимым. Не соглашусь с позицией специалистов, которые считают важнейший принцип стоимость вещи. В литературе по наследственному праву встречаются высказывания, согласно которым не относятся к предметам обычной домашней обстановки и обихода мебель из особо ценных пород древесины (например, карельской березы), картины и другие произведения искусства, дорогие ковры, уникальные вещи. Руководствуясь критерием потребительского назначения предметов домашней обстановки и обихода, следует признать то, что роскошью не является то, что есть у очень многих. Весьма спорным остается утверждение, что картины и другие предметы искусства всегда относятся к категории особо ценных вещей и не наследуются в порядке, предусмотренном для предметов домашней обстановки и обихода. Действительно, картины кисти известных мастеров, иные авторские произведения искусства следует считать имуществом, не относящимся к “обычному”. Однако большое количество квартир украшено различного рода произведениями искусства: чеканка, гравюры, литографии, ковры ручной работы, художественные изделия народных промыслов и т.д. Эти вещи нельзя однозначно причислять к предметам роскоши. Не менее важен вопрос о порядке наследования домашних библиотек.

Не все юристы одобряют особый правовой режим вкладов. Представим себе ситуацию, когда гражданин, взяв в долг у приятеля деньги на приобретение автомобиля, внес их на свой вклад, ранее “завещанный” кому-то, и неожиданно скончался. Никакого наследственного имущества после смерти не оказалось. Только этот вклад. Казалось бы очевидным, по крайней мере с позиции здравого смысла, что приятель умершего, давший в долг деньги, имеет право их получить за счет этого вклада. Но нет! Действующий особый правовой режим вкладов, в отношении которых имеется завещательное распоряжение вкладчика, лишает его такой возможности.

Надо учитывать, что существенно возраста роль наследственного права в нашей жизни в ближайшие годы. Хотя подавляющее большинство наших граждан не стало за последнее время жить лучше, но у многих появилась дорогостоящая собственность – прежде всего приватизационные земельные участки и квартиры, многим принадлежат ценные бумаги – акции, облигации и т.п. Если еще вспомнить о появившемся слое состоятельных и очень богатых людей, то придется признать, что для десятков миллионов россиян вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным. По-видимому, уже в ближайшие годы мы будем свидетелями значительного увеличения числа наследственных дел как у нотариусов (составление завещаний, охрана наследства, выдача свидетельств о праве на наследство), так и в судах (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе, о недействительности завещания и др.).

Хотелось бы, чтобы институт наследования развивался также быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993г.

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994г. №32. Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 г. №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996г. №5. Ст. 410.

Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №49. Ст. 4552.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002г. № 46. Ст. 5432.

Налоговый кодекс РФ (Часть 2) от 5 августа 2000г. № 117-ФЗ (ст. 217) // Собрание законодательства РФ. 2000. N 32. Ст. 3340.

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. N 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996г. N 1. Ст. 16.

Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997г. N 47. Ст. 5340.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462-1 // Российская газета. 13 марта 1993г.

Гражданское право. Том 2. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2010.

Гражданское право: Учебник, часть 3. / Под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева. М., 2009.

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей (постатейный) / Под ред. Т.Е. Адовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2007.

13.Волкова Н.А., Бирякова С.А. Наследственное право. — СПб.: СГУ, 2009.

14.Горелик А.П. Наследственное право. — М.: Эксмо, 2008.

15.Зенин И.А. Гражданское право: Учебник. — М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009.

16.Макаров С.Ю. Все о наследстве: ваши пошаговые действия: советы опытного адвоката. – М.: Эксмо-Пресс, 2008.

17.Никифоров А.В. Наследство. Как оформить завещание. Как получить наследство. Очередность наследования. Формы завещаний. – М.: Риор, 2009.

18.Спектор А.А. Наследственное право России. – М.: Юр-компани, 2009.

19.Смоленский М.Б., Карапетян А.М. Наследственное право. — М.: Феникс, 2009.