Имущество реферат рб

Реферат
989kb. 16.12.2011 06:25

  • Смотрите также:
  • [ лекция ]
  • [ лекция ]
  • [ документ ]
  • [ лекция ]
  • [ лекция ]
  • [ лекция ]
  • [ документ ]
  • [ лабораторная работа ]
  • [ лекция ]
  • [ реферат ]
  • [ лабораторная работа ]
  • [ лекция ]

2 3 4 5 6 7 8

Билет 17.

Право собственности в системе вещных прав., Понятие и содержание права собственности

Гражданское законодательство разделяет все гражданские права на вещные и обязательственные. Вещное право – одна из важнейших частей гражданского права. Суть его состоит в том, что субъект этого права удовлетворяет свои интересы, воздействуя на вещь, находящуюся в сфере его деятельности непосредственно.

^

  • право собственности
  • другие вещные права.

Право собственности по объему правомочий выгодно отличается от других вещных прав. Собственник обладает наиболее полными и широкими полномочиями, которые ограничены только законодательными актами.

^

правомочия

  • собственной властью

  • в собственном интересе

  • по собственному усмотрению

  • независимо от других лиц.

Право владения

^

^

Владение и пользование обычно осуществляется одним лицом и совпадает во времени. К примеру, в соответствии с договором аренды земельного участка арендатор и владеет и пользуется им. Однако, владелец не всегда имеет право пользоваться имуществом, которым владеет. Например, хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору (ст.782 ГК).

Закон предусматривает возможность пользования имуществом в случаях, когда владение им принадлежит другому лицу. Например, пользование музыкальным инструментом в помещении собственника, которому инструмент принадлежит.

^

Право распоряжения может принадлежать и несобственнику на основе договора с собственником (к примеру, с комиссионером, ст.890 ГК), либо на основании закона (распоряжение имуществом недееспособного лица родителями или опекунами, п.2 ст.32, 36 ГК).

Без согласия собственника его имуществом может распорядиться судебный исполнитель.

В соответствии с п.2 ст.210 ГК собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и законных интересов других лиц. На собственника возложены и определенные обязанности. Он несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором (ст.211 и 212 ГК).

Вместе тем, собственник не должен выходить за пределы осуществления гражданских прав, установленных ст.9 ГК. В некоторых случаях собственник недвижимого имущества (к примеру, земельного участка) обязан предоставлять право ограниченного пользования его имуществом другим лицам (ст.268 ГК).

^

первоначальные и производные способы приобретения права собственности.

первоначальным способам

  • ^ – изготовление движимой вещи путем переработки материалов, которые могут принадлежать производителю (в этом случае он становится собственником) или другому лицу (производитель становится собственником, если стоимость работы превышает стоимость материалов) (ст.221 ГК).

  • ^ – приобретение права собственности на собранные в лесах, водоемах или на другой территории ягоды, рыбу, другие общедоступные вещи или животных. Право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществляющее их сбор или добычу, если сбор или добыча производились в соответствии с законодательством, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем (ст.222 ГК).

  • ^ – собственник плодоносящей вещи становится и собственником ее плодов (приплод скота, сельскохозяйственные плоды), плоды могут быть юридическими (арендная плата) (ст.136 ГК).

  • ^ – приобретение права собственности на вещи, не имеющие собственника или брошенные собственником (ст.226 ГК).

    Частные лица могут присвоить себе движимое имущество, государство присваивает и движимость и недвижимость.

Находка – предполагает наличие собственника. Право собственности за нашедшим признается по истечении определенного времени и при условии выполнения определенных действий (ст.228, 229 ГК).

Клад – собственник не может быть установлен. Поступает в собственность собственника земельного участка. В Республике Беларусь собственник земли и лицо, нашедшее клад, имеют равные доли в праве общей собственности на клад (ст.234 ГК).

  • ^ означает, что лицо, не являющееся собственником имущества, по истечении установленных законом сроков и при наличии определенных условий становится собственником этого имущества (ст.235 ГК).

^

  • отчуждение имущества в собственность другого лица на основании договора, раздел 4 ГК;

  • переход права собственности на имущество реорганизованного юридического лица, §1 гл.4;

  • переход имущества наследодателя в собственность наследников, раздел 6 ГК.

В случае приобретения права собственности на вещь по договору для участников такого договора важное значение имеет определение момента, с которого отчуждатель перестает быть собственником вещи, а покупатель становится собственником. Поскольку собственник, согласно ст.211 и 212 ГК, несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и риск его случайной гибели, случайной порчи или повреждения, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

^

Для большинства договорных обязательств специальных правил не установлено, применяются правила ст.224 и 225 ГК: право собственности у приобретателя имущества по договору возникает с момента фактической передачи вещи. Передачей вещи признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Норма о возникновении права собственности у приобретателя диспозитивна, поскольку может быть изменена актами законодательства или сторонами договора.

^

Прекращение субъективного права собственности является следствием различных фактических обстоятельств. Все такие обстоятельства ст.236 ГК разделяет на

1) основания, прекращающие право собственности на вещь либо по воле самого собственника, либо в результате исчезновения самой вещи (п.1 ст.236 ГК);

2) основания принудительного, вопреки воле собственника прекращения права собственности на имущество при передаче последнего в собственность других лиц (п.2 ст.236 ГК).

Это возможно лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом.

К первой группе оснований прекращения права собственности относят:

  • ^ (передача его в собственность других лиц) — право собственности одновременно возникает у приобретателя по тем же основаниям, по которым оно прекращается у отчуждателя (ст.224, 225 ГК).

  • ^ – в этом случае собственник, в отличие от отчуждателя, не имеет намерения передать свое право определенному лицу (ст.237 ГК).

  • ^ – уничтожение имущества может производится в результате действия собственника или третьих лиц; либо по независящим от них обстоятельствам. Уничтожение имущества собственником следует рассматривать как реализацию им своего правомочия распоряжения данным имуществом. Уничтожение вещи в результате противоправных действий третьих лиц является основанием возникновения обязательственного правоотношения (собственник получает право на возмещение вреда путем предоставления ему в собственность другого аналогичного имущества или возмещения стоимости уничтоженного имущества в денежном выражении).

    В случаях, когда гибель имущества нельзя поставить в вину ни самому собственнику, ни третьим лицам (в результате воздействия стихийных сил природы, массовых социальных потрясений), прекращение права собственности возлагает неблагоприятные последствия на собственника погибшего таким образом имущества (ст.212 ГК).

  • ^ – такое основание имеет место, к примеру, когда при использовании собственником вещей, определенных родовыми признаками, они обезличиваются с аналогичными вещами других лиц и в результате перестают быть собственностью данного лица ввиду невозможности их индивидуализации. Так, в случаях, прямо предусмотренных договором хранения, допускается хранение с обезличением (ст.780 ГК).

    Принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. В такой ситуации поклажедатель утрачивает право собственности на переданное на хранение имущество и приобретает обязательственное право на получение равного или определенного по соглашению с хранителем количества вещей того же рода и качества.

Перечень оснований прекращения права собственности вопреки воле собственника включает:

^

^

Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка

^

Реквизиция –, Конфискация –

^

^

^

Разгосударствление и приватизация,, Национализация –

^

Определение форм и субъектов права собственности имеет и теоретическое, и практическое значение. От формы собственности и субъектов права собственности зависит решение вопросов о правовом режиме имущества, находящегося в собственности данного субъекта, праве определенного субъекта иметь то или иное имущество, особенностях приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им.

государственной и частной

Субъектами права государственной собственности являются Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Субъектами права частной собственности являются физические и негосударственные юридические лица.

^

Это самостоятельный тип гражданско-правовых обязательств. Характерные признаки: объектом обязательств являются как имущественные, так и личные неимущественные отношения; возникают вследствие нарушения прав, носящих абсолютный характер (право собственности, здоровье и др.); обязательства носят внедоговорной характер, т.е. причинение вреда либо вообще не связано с неисполнением договора, либо возникает в силу прямого указания закона; эти обязательства предусматривают полное возмещение причиненного вреда; обязательства предусматривают, что обязанность возмещения вреда может быть возложена не только на причинителя вреда, но и на иных лиц. Элементы обязательства – стороны, содержание, предмет. Сторонами обязательства являются кредитор и должник; кредитор – потерпевший, юридическое или физическое лицо, котором причинен вред; должник – причинитель вреда. Обязательства из причинения вреда– внедоговорное обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред, обязано этот вред возместить, а потерпевший вправе требовать возмещения вреда. Обязанность возместить вред является мерой внедоговорного характера и существенно отличается от договорной ответственности: внедоговорная ответственность может наступить лишь при наличии вреда, ответственность за неисполнение договора наступает и при отсутствии убытков у кредитора; при неисполнении договора должник отвечает не только за свою вину, но и за вину третьих лиц, при внедоговорной ответственности – возможно и за чужие действия, но ответственность при этом наступает за свою вину; ответственность из причинения вреда основывается на принципе его полного возмещения, в случае договорной ответственности убытки могут возмещаться с известными ограничениями. Обязательства из причинения вреда возникают при наличии следующих условий: наличие вреда; наличие противоправного поведения причинителя вреда; причинная связь между поведением и вредом; наличие вины причинителя. Состав может быть и усеченным. Наличие вреда обязательно для существования обязательства. Возмещению подлежит как имущественный, так и неимущественный(моральный) вред. Имущественный вред – уничтожение, повреждение, порча вещей, имущества; моральный вред – нравственные либо физические страдания. Вред возмещается в полном объеме, размер морального вреда устанавливается судом.

^

Понятие монополистической деятельности. Антимонопольное законодательство. Органы гос. контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Законодательство о монополии и конкуренции содержит новый раздел о монополиях и конкуренции (?).

Ранее оно не имело смысла, т.к. им было государство. Антимонопольное законодательство предусматривает комплекс мер, предназначенные для поддержания и защиты конкуренции, которая является сутью нормальных экономических и иных отношений. Законная защита конкурирующих предприятий, недопущение частных монополий, возникших как в рамках самой рыночной системы, так и порождаются действиями государственной власти, так как следует согласится с тем, что серьезная монополия без поддержки государства невозможна.

Термин «монополия» впервые употреблен в законодательстве Древнего Рима в 483 г. до н.э. Там было сказано, что ни одно лицо не вправе осуществлять любой вид деятельности единолично. Уже в средних веках сложилась доктрина о недействительности монополий. Идеи равные монополии не возможны без одобрения государства. Сейчас наибольшие достижения в этой области имеются в США. У них сложилась антитрестовское законодательство, в основе которого лежит закон Шермана 1890 года.

à Роль нашего законодательства состоит в обеспечении добросовестной конкуренции.

Соглашение от 12.03.93 г. «О согласовании антимонопольной политики» (в границах СНГ).

В РБ демонополизация составляет ядро реформы. Закон о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции (01.12.92).

Учрежден спец. Орган – Государственный Комитет РБ по антимонопольной политике, который был подотчетен СМ. Сейчас эта функция возлагается на Министерство Предпринимательства и Инвестиций.

Закон от 18.02.97 «О рекламе» (ВВС 97 №8).

Наиболее детально вопросы антимонопольного регулирования изложены в УК!

Ст. 244 – нарушения антимонопольного законодательства

Ст. 245 – установление и поддержание монопольных цен

Ст.247 – ограничение конкуренции

Ст. 248-249 незаконное использование деловой репутации и дискредитации деловой репутации конкурентов

Ст. 450 – распространение ложной информации о товарах и услугах.

Министерство по антимонопольной политике от 15/10/94 утверждено положение о государственном реестре хозяйственных субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке. Оно устанавливает, что предельная величина для одного субъекта хозяйствования – производителя продукции должна составлять 45%, а товаров – 30%, при которой он подлежит включению в соответствующий реестр.

Министерство по антимонопольной политике утвердило «методические рекомендации по выявлению монопольных цен» от 15/06/95. Под монопольной ценой понимается та, которая устойчиво отклоняется… Цены могут быть монопольно высокие, которые дают сверхприбыль, и монопольно низкие, которые в кратковременный период затрудняют доступ другим субъектам.

^

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о монополистической деятельности.

Ключевой момент – доминирующее положение, т.е. такое место субъекта хозяйствования на рынке, которое даёт возможность самостоятельно или с другими предприятиями диктовать условия потребителям и конкурентам, затруднять доступ на рынок другим хозяйственным субъектам или иным образом ограничивать конкуренцию. Это может быть

  • преднамеренное сокращение производства,

  • изъятие товаров из обращения для создания (поддержания) дефицита,

  • навязывание при заключении договоров невыгодных контрагенту условий,

  • установление высокой или низкой цены и т.д.

  • запрещающие действия органов управления ограничивают самостоятельность субъектов хозяйствования, что может привести к ограничению конкуренции. В частности, необоснованное воспрепятствование в создании новых субъектов хозяйствования, установления запретов на осуществление определённых видов деятельности; дача указаний о первоочередной поставке товаров определённым субъектам.

Государственные меры антимонопольного регулирования направлены на предотвращение возникновения монополий, путём контроля за созданием объединений; за преобразованием и ликвидацией субъектов хозяйствования; контролем за приобретением долей участия в уставном капитале; протекционирование развития конкуренции – это контроль за деятельностью субъектов, доминирующих на рынке: разукрупнение, налаживание общественного контроля, понуждение к заключению договоров; за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний государственного комитета по решению Хозяйственного суда налагается штраф в размере до 10% дохода за предыдущий год + УК.

Билет 18

Понятие и виды права общей собственности

^

Основанием возникновения права общей собственности являются различные юридические факты. Как правило, это совершение несколькими лицами гражданско-правовых сделок, прежде всего договоров купли-продажи и договоров о совместной деятельности, наследование неделимой вещи несколькими лицами и др.

общую долевую

^

Предполагается, что общая собственность двух или нескольких лиц на одно и то же имущество является долевой, за исключением случаев, когда Гражданским кодексом Республики Беларусь или иными законодательными актами допускается образование совместной собственности на это имущество (п.3 ст.246 ГК) Размер доли определяют сами участники общей собственности и только при наличии между ними разногласий размер долей может быть определен судом. Если участники не определили своей доли в праве собственности, они предполагаются равными. Имущество делится на количество участников (ст.247 ГК).

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется его участниками по соглашению между ними, а при недостижении согласия порядок осуществления правомочий устанавливается судом.

От размера принадлежащей каждому участнику доли в общей собственности зависит количество продукции, плодов и доходов, получаемых от общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением между ними (ст.251 ГК).

Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со свое долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также издержках по его содержанию и сохранению, если законодательством или договором не установлено иное (п.1 ст. 252 ГК).

Судьба улучшений, произведенных одним из участников в общем имуществе, зависит от того, отделимы они или не отделимы от общего имущества (без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению).

Улучшения, отделимые от общего имущества по общепринятым правилам, поступают в собственность того из участников, который их произвел, если участники в соглашении не предусмотрели, что улучшения поступают в общую собственность (п.3 ст.247 ГК).

Неотделимые улучшения от общего имущества, произведенные одним из участников за свой счет, если они произведены с соблюдением установленного порядка, становятся объектом общей собственности всех участников. По требованию этого участника его доля, как и доли остальных участников, в праве собственности должна быть увеличена (п.3 ст.237 ГК).

Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглашению всех сособственников. Однако каждый участник общей долевой собственности самостоятельно распоряжается своей долей в праве собственности.

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов (п.1 ст.253 ГК).

Сособственник, решивший продать свою долю в общей собственности постороннему лицу, обязан известить в письменной форме остальных сособственников о намерении продать свою долю с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные сособственники откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении прочего имущества — в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.

В случае продажи доли с нарушением преимущественного права покупки другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (ст.253 ГК РБ).

Правила этой статьи применяются также при отчуждении доли по договору мены.

Согласно ст. 254 ГК приобретатель доли становится собственником с момента заключения договора об отчуждении вещи, если иной момент не предусмотрен соглашением сторон.

В отношении отчуждения части недвижимости, когда договор отчуждения доли подлежит государственной регистрации, право собственности возникает с этого момента.

Любой участник долевой собственности по своему усмотрению может потребовать выдела своей доли из общего имущества. Выдел доли участника в праве собственности не означает ее прекращение, так как участник может продать ее другому участнику или третьему лицу. В случае, если сособственник потребует выдела доли имущества в натуре, если это возможно без несоразмерного ущерба для общего имущества, правоотношение долевой собственности для этого участника прекращается.

Прекращение общей долевой собственности влечет ее раздел, который осуществляется по согласию всех участников. При недостижении согласия — судом.

^

Отношения между участниками общей совместной собственности, в отличие от долевой, лишены строгой регламентации, поскольку носят лично-доверительный характер. В общей совместной собственности доли участников не определены. Необходимость определения долей возникает в случае ее раздела или выдела, что ведет к прекращению отношений общей собственности для выделяющегося участника.

Существует два вида общей совместной собственности: общая собственность супругов и собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.

В п.1 ст. 256 ГК установлено, что участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом, если соглашением между ними не предусмотрено, что определенными объектами общего имущества будет пользоваться один или несколько участников.

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется также по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершена сделка по распоряжению имуществом.

Согласно ст.257 ГК раздел и выдел из общего имущества может осуществляться лишь при условии предварительного определения доли каждого из участников. Кроме того, установлена презумпция равенства долей при условии, что законодательством или соглашением участников не установлено иное.

Основания и порядок раздела общего имущества такие же как и для раздела долевой собственности, а именно: согласие всех участников, желание выделить долю, выйти из состава участников. Раздел может быть произведен либо по соглашению участников, либо по решению суда. Участники вправе получить свою долю в натуре или ее стоимость.

Отдельным видом общей собственности является собственность супругов. Общая собственность супругов может иметь режим, установленный законом или брачным договором (ст.13 КоБС РБ), в соответствии с которым супруги могут установить режим раздельной собственности (ст.259 ГК).

При отсутствии брачного договора имущество супругов будет находиться в законном режиме совместной собственности.

Субъектами общей совместной собственности могут быть только супруги, состоящие в зарегистрированном браке. Момент возникновения совместной собственности связан с моментом заключения брака или с моментом, установленным в брачном договоре, причем, предполагается равенство долей.

Все нажитое супругами во время брака имущество, за некоторыми исключениями, относится к их совместной собственности, независимо от того, кем из них и за чей счет имущество было приобретено, произведено, создано, на чье имя оформлено. Пункт 2 ст.259 ГК относит часть имущества супругов к их раздельной собственности. Это относится к вещам индивидуального пользования (одежда, обувь и другие предметы личного пользования, за исключением предметов роскоши), хотя и нажитым в период брака за счет общих средств, но предназначенных для удовлетворения личных потребностей каждого из них. Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, находится в его собственности, однако супруги в брачном договоре могут предусмотреть переход какого-либо добрачного имущества в совместную собственность. Драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются их общей совместной собственностью независимо от того, кто из супругов ими пользовался. Закон не определяет, что относится к предметам роскоши. В случае спора вопрос решается судом в зависимости от материального благосостояния семьи.

Взыскание обращается лишь на раздельное имущество супруга по обязательствам одного из супругов, а при его недостаточности можно обратить взыскание на его долю в общем имуществе, которая ему причиталась бы при разделе этого имущества.

Семейные отношения без регистрации брака не влекут возникновения общей совместной собственности. Спор о разделе совместно нажитого в этом случае имущества разрешается по правилам общей долевой собственности.

Своеобразен правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства [1].

П.1 ст.260 ГК устанавливает, что имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законодательством или договором между ними не установлено иное. Гражданский кодекс установил презумпцию общей совместной собственности крестьянских хозяйств, что соответствует сути этих хозяйств, как семейно-трудовой общности граждан, связанных близкими семейно-трудовыми отношениями. Пунктом 2 ст.260 ГК РБ установлен примерный перечень имущества, которое может находиться лишь в общей собственности этого хозяйства, и определены критерии для отнесения иного имущества к совместному имуществу хозяйств. Имущество должно обеспечивать деятельность крестьянского хозяйства и приобретаться за счет общих средств его членов (насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, сельскохозяйственная техника и др.).

Земельный участок не включен в число объектов общей собственности хозяйства, так как он предоставляется в пожизненное наследуемое владение или в аренду и оформляется на главу хозяйства.

Пользование имуществом крестьянского хозяйства осуществляется его членами не совместно (сообща), а по взаимной договоренности. Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве в ст.9 устанавливает, что сделки по распоряжению имуществом может осуществлять лишь глава хозяйства или уполномоченный им доверенностью другой член хозяйства.

^

Договор поручения

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется со­вершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определен­ные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совер­шенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Договор поручения консенсуальный, двусторонне-обязываюший и, по общему правилу, безвозмездный. Стороны договора поруче­ния — доверитель и поверенный. В качестве доверителя и поверенно­го могут выступать как физические, так и юридические лица. Предмет договора поручения — юридические действия, которые должны быть определены в договоре поручения. Договор поручения служит осно­ванием возникновения у поверенного полномочия, в силу которого в результате совершения поверенным юридических действия соответст­вующие этим действиям права и обязанности возникают, изменяются или прекращаются непосредственно у доверителя.

Договор поручения, по общему правилу, является безвозмездным. Возмездность договора должна быть прямо установлена в законода­тельстве или договоре. Если договор поручения связан с осуществле­нием его сторонами или одной из них предпринимательской деятель­ности, то такой договор поручения предполагается возмездным, однако размер вознаграждения не относится к числу существенных условий договора.

Условия действительности указаний доверителя — их правомер­ность, осуществимость и конкретность. Указания доверителя, не от­вечающие этим критериям, не влекут юридических последствий.

Отступление от указаний доверителя без его согласия может быть обусловлено лишь интересами доверителя. Обязанность уведомления доверителя о допущенных отступлениях является для обычного пове­ренного императивной. Для поверенного, действующего в качестве коммерческого представителя, она установлена диспозитивно и может быть устранена договором.

Соглашение, направленное на ограничение прав доверителя или поверенного соответственно на отмену поручения или на отказ от по­ручения, является ничтожной сделкой.

^

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные от­ношения по исполнению сделки.

Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий. Его стороны — комитент и комиссионер.

Предмет договора — совершение комиссионером сделок по пору­чению комитента и за его счет. В отличие от поверенного в договоре поручения, комиссионер действует от своего имени, поэтому приоб­ретает права и становится обязанным по сделке, совершенной им с третьим лицом.

Размер комиссионного вознаграждения комиссионера и дополни­тельного вознаграждения за делькредере (ручательство за исполнение сделки третьим лицом) не является существенным условием договора комиссии.

Комиссионер принимает на себя исполнение комиссионного по­ручения за свой риск, который состоит в том, что если исполнение договора комиссии оказалось невозможным по не зависящим от ко­митента причинам, комиссионер не сохраняет права на комиссионное вознаграждение и возмещение понесенных расходов.

Одним из критериев надлежащего исполнения комиссионного по­ручения является исполнение его на наиболее выгодных для комитен­та условиях. По общему правилу, комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом заключенной комиссио­нером сделки. Исключение из этого правила представляет собой принятие комиссионером делькредере, а также непроявление им не­обходимой осмотрительности в выборе третьего лица. Факт неосмот­рительности комиссионера должен быть доказан комитентом.

Отступление комиссионера от указаний комитента правомерно лишь при условии необходимости такого отступления для обеспечения интересов комитента и невозможности получения от него предвари­тельного согласия на такое отступление. Если в качестве комиссионера выступает субъект предпринимательской деятельности, договором может быть установлено освобождение его от необходимости получе­ния предварительного согласия комиссионера. В иных случаях условие договора о предоставлении комиссионеру права отступать от указаний комитента без предварительного запроса ничтожно.

По общему правилу, заключение договора субкомиссии допусти­мо, если это прямо не запрещено договором комиссии. Ответствен­ным перед комитентом остается основной комиссионер. Вступление комитента в непосредственные отношения с субкомиссионером до­пустимо только с согласия комиссионера.

Веши, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобре­тенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.

Комитент обязан освободить комиссионера от обязанностей, при­нятых им на себя перед третьим лицом. Неисполнение комитентом этой обязанности влечет возникновение у комиссионера права требо» вать от комитента возмещения причиненных таким неисполнением убытков.

Комитент вправе отказаться от договора комиссии (как с неопре­деленным, так и с определенным сроком действия) в одностороннем порядке. Комиссионер не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора комиссии, заключенного на определенный срок.

^

Многочисленные нормативные акты требуют, чтобы субъекты хозяйствования обеспечивали надлежащее качество. Закон о защите прав потребителей от 19.11.93 содержит ст. 8 «надлежащее качество», ст. 9 «гарантийные обязательства»… ГК в ст. ст. 439, 444 содержит указания о качестве предлагаемых к продаже товаров, ст. 774-775 говорят о качестве подрядных работ и т.д. Разделы о качестве должны являться неотъемлемой частью любого договора.

Качество – совокупность свойств, отражающих уровень новизны, надежность, долговечность, экономичность и другие потребительские свойства продукции, которые придают ей способность удовлетворять соответствующие потребности. Понятие продукции охватывает и товары, и НТразработки, и объекты строительства, и работы, и услуги.

Обеспечение необходимого качества достигается с помощью различных средств:

  • Технических – состоят в разработке и внедрении новой техники, технологий.

  • Организационных – создание системы соответствующих органов и служб, обеспечивающих качество продукции, в первую очередь путем осуществления надзора за качеством.

  • Экономических – поощряется путем установления надбавок премий.

  • Правовых – устанавливаются определенные требования к качеству продукции, порядку проведения работ, обязательная сертификация, обязательная приемка по качеству, санкции за производство некачественной продукции.

В правовую форму в конечном итоге облекаются все иные средства, поэтому правовые средства обеспечения качества продукции нацелены на защиту интересов потребителей и общества в целом. Для решения вопросов регулирования отношений, связанных с качеством, государство создает различные специальные органы. Для этих целей желательно создание соответствующих объединений граждан (общество защиты прав потребителей).

Гос. комитет по стандартизации, метрологии и сертификации РБ (Госстандарт) действует на основании Положения утвержденного СМ 11.04.97. Госстандарта:

  • проведение единой гос. политики, осуществление единого регулирования в области сертификации, стандартизации, метрологии.

  • Обеспечение защиты интересов государства и потребителей в вопросах качества продукции, работ, услуг.

  • Обеспечение организации, функционирования и развития гос. систем стандартизации, систем классификации и кодирования технико-экономической и соц. информации, системы единства измерений и, начиная с декабря 1998 предпринимаются меры по стандартизации правовой информации, гос. метрологической службы.

  • Организация функционирования национальной системы сертификации.

Наличие этих систем необходимо, чтобы добиться качества, т.к. нужна во-первых, надлежащая техническая документация, во-вторых требования к самой продукции, работам и услугам, в-третьих, надежные единицы измерений, средства измерений, применяемые методики проведения измерений и испытаний.

Также надо координировать работу по м/н сотрудничеству в области стандартизации, метрологии и сертификации. Указ 1П от 20.05.99 №268 «О повышении конкурентоспособности продукции отечественного производства и об усилении ответственности изготовителей, поставщиков и продавцов за качество продукции» требует создать на предприятиях системы управления качеством в соответствие с требованиями международных стандартов ISO 9000 (International Standart Organization).

Основу правового регулирования качества продукции составляют законы от 5.09.95 «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции, работ и услуг».

Постановление СМ от 1.09.98 №1371 «О гос. надзоре за выполнением требований стандартов, обеспечением единства измерений и контроле за соблюдением правил обязательной сертификации в РБ». По постановлению КМ от 24.06.96 №418 «О национальном Фонде стандартов». Госстандарт создал собрание отечественной, иностранной и международной документации по метрологии и сертификации. Он выдает любую информацию из этого фонда на договорной основе.

Госстандарт принимает многочисленные акты межведомственного характера, а также республиканские органы управления устанавливают соответствующие требования для подконтрольных объектов.

Государства – участники СНГ подписали 13.03.92 соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации. В РБ наблюдается тенденция ускорения развития сети специальных учреждений по стандартизации, метрологии и сертификации.

Билет 19.

Понятие и виды ограниченных вещных прав.

Республика Беларусь, являясь преемником институтов гражданского права СССР, относится к странам-приверженцам континентальной системы права. Континентальная система гражданского права – результат развития европейскими учеными институтов римского частного права. Основной особенностью римского, а стало быть и континентального гражданского права, является наличие в нем правовой категории “вещные права”.

Суть вещных прав состоит в том, что субъекты этих прав удовлетворяют свои интересы путем непосредственного воздействия на вещь или имущество, находящиеся в сфере их хозяйственного господства.

Вещным правам присущи устоявшиеся нормы, принципы и традиции. К числу таковых относятся:

  • принцип отсутствия двух полных прав собственности на одну вещь, то есть , право собственности – едино и неделимо;

  • принцип наибольшей полноты права собственности, то есть, возможность осуществления права собственности по усмотрению собственника, причем наиболее полно и независимо;

  • принцип необходимости наличия собственника при существовании прав на чужие вещи;

  • принцип защиты субъектов вещных прав от посягательств со стороны третьих лиц.

Гражданский Кодекс 1923 года содержал деление гражданских прав на вещные и обязательственные. Это деление было отменено Гражданским Кодексом 1964 года и восстановлено Гражданским Кодексом 1998 года. Действующий ГК регулирует вопросы вещных прав разделом II “ Право собственности и другие вещные права”.

^

Вещные права подразделяются на две большие группы:

1. Права на свои вещи – право собственности.

2. Права на чужие вещи – иные вещные права.

^

Согласно белорусскому законодательству и теории права содержание права собственности составляют три правомочия: владения, пользования и распоряжения. Право собственности в объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащим им имуществом по своему усмотрению и по защите его интересов от вмешательства третьих лиц. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по усмотрению собственника и в своих интересах.

^

  • право хозяйственного ведения;

  • право оперативного управления;

  • право пожизненного наследуемого владения землей;

  • право постоянного пользования земельным участком;

  • сервитуты.

Особенности вещных прав

Поскольку ГК предусматривает деление прав на вещные и обязательственные, необходимо выделить основные характеристики, отличающие одни от других. Вещным правоотношениям присущи следующие признаки :

^

^

^

4. Нарушение вещного права может последовать от любого и каждого, и иск о защите нарушенного вещного права также может быть предъявлен к любому и каждому , совершившему активное действие и тем самым нарушившему права собственника (в обязательственных правоотношениях право может защищаться против конкретного, заранее известного обязанного лица).

^

^

^

Договор доверительного управления имуществом

По договору доверительного управления имуществом одна сторо­на (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного| им лица (выгодо­приобретателя).

Договор доверительного управления имуществом реальный, по об­щему правилу, безвозмездный и односторонне-обязываюший, хотя в предусмотренном договором случае может быть возмездным и в силу этого двусторонне-обязываюшим. Стороны договора — учредитель управления, являющийся собственником передаваемого в довери­тельное управление имущества, и доверительный управляющий. Предмет договора доверительного управления имуществом — юриди­ческие и фактические действия доверительного управляющего в отно­шении переданного в управление имущества. Срок действия договора доверительного управления имуществом является одним из его суще­ственных условий.

Управление имуществом может осуществляться как в интересах учредителя управления, так и в интересах указанного, им выгодопри­обретателя.

Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие счита­ется соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их со­вершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письмен­ных документах после имени или наименования доверительного уп­равляющего сделана пометка «Д.У.».

Действия, совершенные доверительным управляющим в отноше- | нии третьих лиц без указания на свой статус, считаются совершенны­ми им не в качестве доверительного управляющего и порождают пра­вовые последствия только для него самого, но не для учредителя управления и его имущества.

Объектами доверительного управления могут быть любые объек­ты гражданских прав, могущие иметь денежную оценку и быть пред- ; метом гражданского оборота, за исключением денег. Так называе­мые «безналичные деньги» представляют собой права требования и могут быть объектом доверительного управления именно в этом ка­честве.

Существенными условиями договора доверительного управления являются: состав имущества, передаваемого в доверительное управле­ние; наименование юридического лица или имя гражданина, в инте­ресах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя); размер и форма вознагражде­ния управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена до­говором; срок действия договора. По общему правилу, договор дове­рительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет.

Как правило, для договора доверительного управления имущест­вом необходима простая письменная форма, за исключением случая передачи в доверительное управление недвижимого имущества. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом влечет его ничтожность.

Доверительный управляющий несет ответственность перед выго­доприобретателем в размере упущенной выгоды, а перед учредителем управления — в полном объеме причиненных убытков.

Наличие причинной связи убытков с обстоятельствами непреодоли­мой силы или действиями выгодоприобретателя или учредителя управ­ления освобождают доверительного управляющего от ответственности. Бремя доказывания наличия таких оснований освобождения от ответ­ственности лежит на доверительном управляющем. Риск превышения доверительным управляющим своих полномочий в сделках с лицами, которые не знали и не должны были знать о факте превышения полно­мочий, несет учредитель управления, который вправе потребовать от доверительного управляющего возмещения причиненных убытков.

Право на вознаграждение доверительный управляющий имеет лишь в случае, если это специально предусмотрено договором, а на возмещение необходимых расходов — независимо от наличия такого условия в договоре. Однако размер как вознаграждения, так и возме­щения необходимых расходов ограничен размером полученных от ис­пользования имущества доходов.

^

Сертификация – один из способов обеспечения заданного качества и конкурентоспособности изделий, услуг. Она состоит в удостоверении их соответствия требованиям стандартов. Сертификация получила в мире широчайшее распространение. Реализация большинства товаров, услуг не возможно без наличия сертификата. В мировой практике сертификация применяется более 100 лет. По определению международной организации стандартов ISO, сертификация – это деятельность третьей стороны (гос. органа, субъекта хозяйствования), которая доказывает, что обеспечивается уверенность в том, что должным образом идентифицируемая продукция, услуга соответствует стандарту или иному норм. документу. Сертификация направлена на обеспечение безопасности продукции для жизни, здоровья, имущества, окружающей среды… на создание условий для расширения экспорта, на защиту рынка от некачественной и опасной продукции.

Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер. Обязательной сертификации подлежат те вещи, на которые норм. документы устанавливают требования о безопасности. Если продукция подлежит обязательной сертификации – ее реализация на территории страны, в том числе по импорту, по сертификации запрещается. Изготовитель для подтверждения качества продукции вправе сертифицировать ее на соответствие любым требованиям. Испытания могут проводиться по всей номенклатуре параметров, либо по одному из параметров специально.

Сертификация может проводиться 3-ей стороной. Она осуществляется производителем и он сам несет ответственность за достоверность выданного документа. Также сертификация может производиться заказчиком. В РБ сертификация проводится уполномоченными организациями гос. надзора. Заинтересованное лицо предоставляет необходимые пробы и образцы для анализа и измерений, возмещает затраты на испытания. Все эти суммы включаются в издержки (себестоимость продукции).

При отрицательных результатах испытаний затраты возмещаются за счет прибыли. Если все Ок-Ob – субъекту хозяйствования выдается свидетельство – сертификат соответствия.

Методическое руководство сертификацией в РБ, координация этой деятельности, контроль осуществляется ГосСтандартом. Установлена ответственность за реализацию импортируемой, производимой в РБ продукции, работы, подлежащей обязательной сертификации без сертификата соответствия – штраф в размере 100% от стоимости реализованной продукции, работы. Если это сделано 2 и более раз в течение года, или сертификат соответствия использован неправомерно – штраф в размере 200% стоимости реализованной продукции, работ. В случаях, когда стоимость установить невозможно – штраф налагается в зависимости от характера нарушения в сумме 100-500 МЗП.

Правоприменительные органы в этой части – Главный гос. инспектор по надзору за стандартами и средствами измерений, его замы и Главные гос. инспектора областей. По их требованию субъекты хозяйствования обязаны добровольно изъять продукцию из обращения, эксплуатации и сообщить органам надзора в 5-тидневный срок. Если это требование не выполняется – привлекаются органы ВД. Все мероприятия проводятся за счет виновного.

Билет 20

Понятие и система гражданско-правовых способов защиты вещных прав:

Гарантией осуществления любого права является установление системы норм, обеспечивающих надлежащую защиту этого права. Вещные права, имеющие ключевое положение в системе гражданского права, защищаются нормами законодательства наиболее полно.

Статья 44 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право собственности и ее неприкосновенность. Без установленных законом гарантий неприкосновенности и защиты вещных прав само наличие и провозглашение их было бы несущественным.

Статья 11 ГК РБ предусматривает примерный перечень способов защиты гражданских прав вообще.

^

Защита и охрана прав собственности осуществляются нормами не только гражданского, но также уголовного, административного, брачно-семейного, земельного и других отраслей права.

Гражданско-правовые способы защиты вещных прав можно подразделить на 3 относительно самостоятельные группы:

  1. вещно-правовые;

  2. обязательственно-правовые;

  3. иные способы защиты.

2 3 4 5 6 7 8